Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Шпоры. Гражданское право. Государственный экзамен

Работа из раздела: «Гражданское право и процесс»
36. Договор банковского вклада
 Договор банковского вклада  (депозитный  договор)  —  соглашение,  в  силу
которого одна  сторона  (банк),  принявшая  поступившую  от  другой  стороны
(вкладчика) или  поступившую  для  нее  денежную  сумму  (вклад),  обязуется
возвратить сумму вклада  и  выплатить  проценты  на  нее  на  условиях  и  в
порядке, предусмотренных договором.  Предметом  договора  является  денежная
сумма  (вклад),  которая  может  быть  внесена  как  в  наличной,  так  и  в
безналичной форме.
 Договор  является  реальным,  поскольку  для  его  заключения   необходима
передача  вклада  банку,  возмездным  и  односторонне-обязывающим.  Вкладчик
приобретает право требования к банку о возврате суммы вклада и процентов  по
нему. Каких-либо обязанностей перед банком  у  него  не  возникает,  поэтому
депозитный договор является односторонне-обязываюшим и  возмездным.  Если  в
качестве вкладчика в договоре банковского  вклада  выступает  гражданин,  на
такой  договор   распространяются   правила   о   публичном   договоре.   На
правоотношения сторон по договору распространяется действие Закона РФ  от  7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
 Сторонами договора являются банк и вкладчик. Вкладчиком может  быть  любое
юридическое или физическое лицо. Банк должен иметь  лицензию  на  совершение
банковских  операций,  предусматривающую  право  на   привлечение   денежных
средств во вклады.
 Вклад может быть внесен на  условиях  выдачи  его  по  первому  требованию
вкладчика  (вклад  до  востребования)  и  на  условиях  возврата  вклада  по
истечении определенного договором срока (срочный вклад).  Но  независимо  от
вида вклада банк  обязан  выдать  сумму  вклада  или  ее  часть  по  первому
требованию вкладчика. Иное может быть  предусмотрено  договором  только  для
вкладов, внесенных юридическими  лицами.  Всякое  условие,  направленное  на
ограничение  права  гражданина-вкладчика  на  получение  вклада  по  первому
требованию, ничтожно. Договором может быть  предусмотрено  внесение  вкладов
на иных условиях их возврата, не противоречащих закону.
 Договор банковского  вклада  должен  быть  заключен  в  письменной  форме.
Несоблюдение формы депозитного договора влечет его  ничтожность.  Письменная
форма считается соблюденной  не  только  при  подписании  сторонами  единого
документа,  но  и  в  том  случае,   если   внесение   вклада   удостоверено
сберегательной книжкой,  сберегательным  или  депозитным  сертификатом  либо
иным   выданным   вкладчику   документом,   который   отвечает   требованиям
законодательства, банковским правилам и обычаям делового оборота.
 Банк обязан возвратить вкладчику  сумму  вклада  с  уплатой  обусловленных
договором процентов.  Проценты  представляют  собой  плату  за   пользование
заемными средствами,  предоставленными вкладчиком банку.  Их  размер  обычно
устанавливается в договоре. Однако в силу принципа  возмездности  депозитных
отношений проценты  подлежат  уплате  в  любом  случае,  даже  если  стороны
договора не согласовали их размер. В этом случае банк обязан уплатить  их  в
размере, определяемом по тем же правилам, что и в договоре  займа.  Банк  не
вправе в одностороннем порядке изменять процентные ставки  по  вкладу,  если
иное не установлено федеральным законом или договором с вкладчиком.
 У договора банковского вклада с участием граждан-вкладчиков у  банка  есть
существенная  особенность:  гражданин-вкладчик,  открывший  счет  в   банке,
вправе дать последнему  поручение  о  перечислений  третьим  лицам  денежных
средств с вклада. Для юридических лиц такая операция прямо  запрещена  п.  3
ст.  834  ГК.  Их  права  ограничиваются  возвратом  вклада   и   получением
процентов. Все расчеты юридических лиц происходят на основании  заключенного
ими договора банковского счета.
 45. Договор банковского счета
 Договор банковского счета консенсуальный  и,  как  правило,  возмездный  и
двусторонне-обязывающий.
 Стороны договора — банк и клиент. Банк — организация, получившая  лицензию
на совершение банковских операций.
 В соответствии с существующими банковскими правилами клиентом  может  быть
любое юридическое лицо или гражданин-предприниматель.
 Основное содержание договора — обязанность  банка  принимать  и  зачислять
поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные  средства,
выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих  сумм
со счета и проведении других операций по счету.
 Банк вправе использовать имеющиеся на счете денежные средства,  гарантируя
право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами, и  не  вправе
определять  и  контролировать  использование  денежных  средств  клиента   и
устанавливать другие не предусмотренные законом  или  договором  банковского
счета ограничения его права распоряжаться  денежными  средствами  по  своему
усмотрению.
 Обязанности  клиента  —  соблюдать  правила,  предусмотренные  банковскими
правилами и договором, в том числе оплачивать  услуги  банка  по  совершению
операций с денежными средствами, находящимися на счете.



 37. Договор складского хранения
 По договору складского хранения товарный склад  (хранитель)  обязуется  за
вознаграждение   хранить    товары,    переданные    ему    товаровладельцем
(поклажедателем),  и  возвратить  их   в   сохранности.   Товарным   складом
признается  организация,  хранящая  товары  в  качестве  предпринимательской
деятельности и оказывающая связанные с хранением услуги.
 Товарный склад признается складом общего пользования, если из закона, иных
правовых актов  или  выданного  этой  коммерческой!  организации  разрешения
(лицензии) вытекает, что она обязана принимать товары на хранение от  любого
товаровладельца. Договор складского хранения, заключаемый  товарным  складом
общего пользования, признается публичным договором.
 Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной,  если
его  заключение  и  принятие  товара   на   склад   удостоверены   складским
документом.
 В договоре складского хранения хранителем является специальный  субъект  —
товарный   склад,   т.е.   организация,   хранящая   товары    в    качестве
предпринимательской деятельности.  Такой  договор  является  консенсуальным.
Предмет  этого  договора   —   деятельность   по   хранению   товара,   т.е.
предназначенных для продажи вещей.
 Товарный склад в подтверждение принятия товаров на хранение выдает один из
следующих документов: двойное  складское  свидетельство;  простое  складское
свидетельство; складскую квитанцию.
 Оба вида складских свидетельств являются ценными бумагами. Ценной  бумагой
является не только само двойное складское свидетельство, но и каждая из  его
двух частей — складское свидетельство и залоговое  свидетельство  (варрант),
могущих отделяться и использоваться независимо друг от друга.
 Складская квитанция является распиской  в  принятии  товара  на  хранение.
Залог складского свидетельства — залог товара, право возврата  которого  оно
удостоверяет.
 Право распоряжения товаром возникает в полном  объеме  лишь  у  обладателя
обеих  частей   двойного   складского   свидетельства.   Обладатель   только
складского свидетельства не имеет права требовать вьдачи товара  со  склада,
хотя может отчуждать этот товар. Приобретение складского  свидетельства  без
варранта создает для приобретателя  презумпцию  обременения  товара  правами
третьего лица (залогодержателя).
 Держатель только складского свидетельства имеет  право  залога  на  товар,
которое ограничено размерами выданного по залоговому  свидетельству  кредита
и процентов по нему.
 Последствием выдачи  товарным  складом  заложенного  товара  без  возврата
залогового  свидетельства  и  без  внесения  суммы  обеспеченного  им  долга
является наступление ответственности товарного склада за платеж  этой  суммы
основным должником. В этом  случае  положение  товарного  склада  аналогично
положению поручителя, который отвечает по основному обязательству  солидарно
с должником.
 Простое складское свидетельство является ценной бумагой  на  предъявителя.
Оно передается путем вручения.



 Хранение в ломбарде, банке, гостинице. Секвестр
 Договор хранения в  ломбарде  вещей,  принадлежащих  гражданину,  является
публичным договором. Заключение договора хранения в ломбарде  удостоверяется
выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции. Ломбард  обязан
страховать в пользу поклажедателя за свой счет принятые на хранение  вещи  в
полной сумме м оценки.
 Если вещь, сданная на хранение в ломбард, не востребована поклажедателем в
обусловленный соглашением с ломбардом срок,  ломбард  обязан  хранить  ее  в
течение двух месяцев с взиманием за  это  платы,  предусмотренной  договором
хранения.
 По  истечении  этого  срока  невостребованная  вещь  может  быть   продана
ломбардом в порядке, установленном для реализации заложенного имущества.  Из
суммы, вырученной от продажи невостребованной вещи, погашаются плата  за  ее
хранение и иные причитающиеся ломбарду платежи. Остаток  суммы  возвращается
ломбардом поклажедателю.
 Банк может принимать на хранение  ценные  бумаги,  драгоценные  металлы  и
камни, иные драгоценные вещи и  другие  ценности,  в  том  числе  документы.
Заключение  договора  хранения  ценностей  в  банке  удостоверяется  выдачей
банком поклажедателю именного сохранного  документа,  предъявление  которого
является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю.
 В качестве хранилища для ценностей может предоставляться как  целый  сейф,
так и его отдельная ячейка, а также просто изолированное помещение в  банке.
ГК  предусматривает  два  способа  хранения  ценностей  в  банке:   хранение
ценностей  с  использованием  поклажедателем   охраняемого   банком   сейфа;
хранение  ценностей  с  предоставлением  поклажедателю  охраняемого   банком
сейфа.
 В обоих случаях клиенту предоставляется право самому помещать  ценности  в
сейф и изымать их из сейфа. Для этого ему должны быть выданы ключ от  сейфа,
карточка,  позволяющая  идентифицировать  клиента,  либо   иной   знак   или
документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его  содержимому.
Условиями  договора  может  быть  предусмотрено  право  клиента  работать  с
ценностями, хранимыми в индивидуальном сейфе.
 Различие между двумя указанными способами  хранения  ценностей  состоит  в
том, что по договору хранения ценностей в банке  с  использованием  клиентом
сейфа банк принимает от клиента ценности, которые должны храниться в  сейфе,
контролирует их помещение клиентом  в  сейф  и  изъятие  из  сейфа  и  после
изъятия возвращает их клиенту, а по договору хранения ценностей  в  банке  с
предоставлением  клиенту  сейфа  банк   обеспечивает   клиенту   возможность
помещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне чьего-либо контроля,  в
том числе и со стороны банка.  Такой  договор  может  быть  заключен  как  с
условием ответственности  банка  за  содержимое  сейфа,  так  и  без  такого
условия. К договору о предоставлении сейфа в пользование  другому  лицу  без
ответственности банка за  его  содержимое  применяются  правила  о  договоре
аренды.
 Ответственность гостиницы как хранителя за  сохранность  вещей,  внесенных
постояльцем в гостиницу (за оговоренными в  п.  1  ст.  925  ГК  изъятиями),
наступает без особого соглашения об этом между гостиницей и постояльцем.
 В отношении ценных вещей  ответственность  гостиницы  наступает  в  случае
принятия  их  гостиницей  на  хранение  или  помещения  их   постояльцем   в
предоставленный  гостиницей  индивидуальный  сейф.  В  случае  несохранности
ценностей, помещенных в индивидуальный сейф, на гостиницу возлагается  бремя
доказывания невозможности доступа к сейфу кого-либо кроме самого постояльца-
поклажедателя либо наступления такой  возможности  вследствие  непреодолимой
силы.
 Объявление гостиницы о непринятии на себя ответственности за несохранность
вещей постояльцев является ничтожным и не влечет юридических последствий.
 Под секвестром понимается  хранение  вещей,  являющихся  предметом  спора.
Секвестр может быть договорным или судебным. По договору  о  секвестре  двое
или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь,  передают  ее
третьему  лицу,  принимающему  на  себя  обязанность  по  разрешении   спора
возвратить вещь тому лицу, которому она будет  присуждена  по  решению  суда
либо по соглашению всех спорящих лиц.
 Судебный секвестр имеет место в случае, когда вещь,  являющаяся  предметом
спора между двумя или несколькими лицами, передается на хранение  в  порядке
секвестра по решению суда.
 Хранение в порядке секвестра предполагается возмездным.



 38. Договор хранения
 По договору хранения одна  сторона  (хранитель)  обязуется  хранить  вещь,
переданную ей другой стороной (поклажедателем),  и  возвратить  эту  вещь  в
сохранности.  В   договоре   хранения,   в   котором   хранителем   является
коммерческая организация  либо  некоммерческая  организация,  осуществляющая
хранение в качестве  одной  из  целей  своей  профессиональной  деятельности
(профессиональный   хранитель),   может   быть   предусмотрена   обязанность
хранителя принять  на  хранение  вещь  от  поклажедателя  в  предусмотренный
договором срок.
 Договор хранения, по общему  правилу,  реальный,  двусторонне-обязываюший,
может быть как возмездным, так и безвозмездным. Стороны договора хранения  —
хранитель и поклажедатель.
 Предметом обычного договора хранения  является  индивидуально-определенная
вещь.
 Договор  хранения  с  участием  профессионального  хранителя  может   быть
консенсуальным, однако обязанности хранителя принять  вещь  на  хранение  не
корреспондирует его  право  требовать  от  поклажедателя  передачи  вещи  на
хранение.
 Форма реального договора хранения определяется по общим правилам  ст.  161
ГК. Для консенсуального договора хранения обязательна письменная  форма,  ее
несоблюдение влечет недопущение ссылки  на  свидетельские  показания,  кроме
подтверждения свидетельскими показаниями факта  передачи  веши  на  хранение
при чрезвычайных обстоятельствах, а также спора о тождестве  вещи,  принятой
на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.
 В случаях, прямо предусмотренных договором хранения, принятые на  хранение
веши одного  поклажедателя  могут  смешиваться  с  вещами  того  же  рода  и
качества других  поклажедателей  (хранение  с  обезличением).  Поклажедателю
возвращается равное или обусловленное сторонами  количество  вещей  того  же
рода и качества.
 Предусмотренное в ст. 890  ГК  хранение  вещей  с  обезличением  считается
«неправильным» хранением, поскольку здесь хранитель не  несет  типичной  для
договора хранения обязанности обеспечить сохранность и  возврат  именно  той
вещи, которая передана ему на хранение.  Представляется,  что  при  хранении
вещей  с  обезличением  по-клажедатели  приобретают  право   общей   долевой
собственности на сохраняемое имущество.
 Как  правило,  поклажедатель  передает  хранителю  вещь  во  владение  без
предоставления последнему права пользования ею.
 Основания ответственности обычного  хранителя  за  утрату,  недостачу  или
повреждение вещи определяются  по  правилам  ст.  401  ГК.  Профессиональный
хранитель  освобождается  от  ответственности   при   возникновении   ущерба
вследствие  обстоятельств  непреодолимой«  силы,  либо  свойств   вещи   при
отсутствии  вины  хранителя,   или   умысла*   или   грубой   неосторожности
поклажедателя. Наличие этих обстоятельств должно быть  доказано  хранителем.
Простая   неосторожность   поклажедателя   не   освобождает   хранителя   от
ответственности.
 В случае утраты, недостачи или повреждения вещей при  возмездном  хранении
убытки подлежат возмещению в полном объеме, а при безвозмездном — в  размере
реального ущерба.



 39.  Договоры  возмездного  оказания  услуг:   понятие,   виды,   правовое
регулирование
 По договору возмездного оказания услуг исполнитель  обязуется  по  заданию
заказчика оказать услуги (совершить определенные  действия  или  осуществить
определенную деятельность), а заказчик — оплатить эти услуги.
 Договор возмездного оказания услуг консенсуальный, возмездный, двусторонне-
обязывающий. Стороны  договора  возмездного  оказания  услуг  —  заказчик  и
исполнитель. По правовой природе договор нозмездного оказания  услуг  сходен
с договором  подряда.  Различие  состоит  в  предмете  договора,  каковым  в
договоре возмездного оказания услуг  является  деятельность,  основная  цель
которой не направлена на создание  овеществленного  результата.  Хотя  такой
результат и может возникать, его создание в  договоре  возмездного  оказания
услуг никогда  не  является  самостоятельным  предметом  такого  договора  и
всегда подчинено основной его цели.
 Если  иное  не  предусмотрено  договором   возмездного   оказания   услуг,
исполнитель обязан оказать услуги лично.
 Как заказчик, так и исполнитель вправе в одностороннем порядке  отказаться
от исполнения  договора  возмездного  оказания  услуг.  Различие  состоит  в
условиях отказа: заказчик  обязан  возместить  исполнителю  лишь  фактически
понесенные  последним  расходы,  а  исполнитель   —   возместить   заказчику
понесенные убытки в полном объеме (п. 2 ст. 15, ст. 393 ГК).
 В силу сходства правовой природы договора подряда с договором  возмездного
оказания услуг ГК предусматривает субсидиарное применение к  этому  договору
ряда общих положений о договоре подряда и договоре бытового подряда.
 Нормы гл. 39 ГК  о  возмездном  оказании  услуг  применяются  к  договорам
оказания    услуг    связи,    медицинских,    ветеринарных,    аудиторских,
консультационных, информационных услуг, услуг по  обучению,   туристическому
обслуживанию  и  иных,  за  исключением  услуг,  оказываемых  по  договорам,
предусмотренным гл. 37, 38, 40, 41, 44—47, 49,1 51, 53 ГК.
 Пари представляет собой специальный вид игры, в котором  участники  делают
противоположные друг другу прогнозы относительно  наступления  определенного
события, которое не связано с волей и действиями участников. В других  видах
игр   участники   могут   своими   действиями   способствовать   наступлению
определенного результата.
 Неодобрительное отношение законодателя к организации игр и пари и  участию
в них выразилось в непредоставлении судебной защиты  требованиям  граждан  и
юридических лиц, связанных с проведением игр  и  заключением  пари.  Видимо,
законодатель не считает оправданным имущественный риск, если он не связан  с
созданием  объектов  гражданского  оборота  и  обменом  ими.  Общее  правило
относительно игр и пари установлено в ст.  1062  ГК:  требования  граждан  и
юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием  в  них,
не подлежат судебной защите.
 Исключением из этого общего правила являются требования лиц, участвовавших
в играх или пари под влиянием обмана,  насилия,  угрозы  или  злонамеренного
соглашения  их  представителя  с  организатором  игр  или  пари,   а   также
требования,   предъявленные   к   организатору   игры   в   случаях,   когда
организаторами игр выступают специальные субъекты  —  Российская  Федерация,
субъекты  РФ,  муниципальные  образования,  а  также  лица,  получившие   от
уполномоченного  государственного  или  муниципального   органа   разрешение
(лицензию) на проведение игр.
 В этих случаях договор об игре  оформляется  выдачей  лотерейного  билета,
квитанции или иного документа. Предложение о заключении договора об  участии
в игре должно включать условия о сроке ее проведения, порядке определения  и
размере выигрыша. Это предложение адресовано  неопределенному  кругу  лиц  и
является публичной офертой.
 После определения результатов игры у ее организатора возникает обязанность
в течение определенного условиями  проведения  игр  срока  выплатить  лицам,
которые в соответствии с этими условиями  признаны  выигравшими,  выигрыш  в
предусмотренных условиями проведения игр размере и  форме  (денежной  или  в
натуре). Если срок выплаты выигрыша в условиях не указан, то выплата  должна
быть произведена не позднее десяти дней с  момента  определения  результатов
игр.



 40.  Неустойка  как  способ  обеспечения  исполнения  обязательств.   Виды
неустойки
 Неустойкой признается определенная законом или договором  денежная  сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору в случае
 неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства,  в  частности  в
случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки  кредитор  не
обязан доказывать причинение ему убытков.
 По  своей  сути,  неустойка  представляет  собой   заранее   согласованные
сторонами убытки, поэтому  кредитор,  требуя  уплаты  неустойки,  не  обязан
доказывать ни сам факт причинения ему убытков, ни их размер. Неустойка —  не
только  способ  обеспечения  обязательства,   но   и   форма   имущественной
ответственности,  поэтому  взыскание  неустойки  требует  наличия  оснований
ответственности.
 Существуют два вида неустойки — штраф и пеня. Штраф устанавливается в виде
однократно  взыскиваемой  определенной  или  определимой   суммы,   а   пеня
устанавливается  в  качестве  обеспечительной  меры  на   случай   длящегося
неисполнения и взыскивается пропорционально продолжительности просрочки.
 По основаниям ее установления неустойка может быть законной и  договорной.
Размер законной неустойки  может  быть  увеличен  соглашением  сторон,  если
закон этого не запрещает, однако уменьшен он быть не может.
 Если законом или договором не предусмотрено  иное,  убытки  возмещаются  в
части, не покрытой  неустойкой  (зачетная  неустойка).  Однако  законом  или
договором могут  быть  предусмотрены  случаи,  когда  допускается  взыскание
только неустойки, но не убытков  (исключительная  неустойка);  когда  убытки
могут быть взысканы в полной сумме  сверх  неустойки  (штрафная  неустойка);
когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо  неустойка,  либо  убытки
(альтернативная неустойка).
 Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо
от формы  основного  обязательства.  Несоблюдение  письменной  формы  влечет
недействительность соглашения о неустойке.

 Поручительство
 По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого
лица отвечать за исполнение последним  его  обязательства  полностью  или  в
части.
 Договор   поручительства   является   консенсуальным   и    односторон-не-
обязывающим. Он может быть как  возмездным,  так  и  безвозмездным.  Стороны
договора --  поручитель  и  кредитор  по  основному  обязательству.  Предмет
договора поручительства — обеспечение существующего или могущего  возникнуть
в будущем требования. Поручителем может быть гражданин, а также  юридическое
лицо, если это не противоречит его специальной правоспособности.
 Договор  поручительства  должен  быть   совершен   в   письменной   форме.
Несоблюдение   письменной   формы   влечет    недействительность    договора
поручительства.
 Согласно п. 1 ст. 363 ГК ответственность поручителя и  основного  должника
перед кредитором является солидарной, но законом или  договором  может  быть
предусмотрена     субсидиарная     ответственность     поручителя.     Объем
ответственности поручителя равен объему ответственности должника.
 Ответственность совместных поручителей является, как правило,  солидарной,
в том числе и  в  случае,  когда  по  отношению  к  обязательству  основного
должника она является субсидиарной.
 Поручитель, исполнивший обязательство должника, приобретает право регресса
к должнику в объеме выполненного исполнения, а  также  право  на  возмещение
понесенных им убытков при  наличии  оснований  ответственности  должника  за
неисполнение основного обязательства.
 Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства,
а  также  в  случае  изменения  этого  обязательства,  влекущего  увеличение
ответственности или иные неблагоприятные  последствия  для  поручителя,  без
согласия последнего. Поручительство прекращается с переводом на другое  лицо
долга по обеспеченному поручительством  обязательству,  если  поручитель  не
дал кредитору согласия отвечать за нового должника, а  также  если  кредитор
отказался  принять  надлежащее  исполнение,   предложенное   должником   или
поручителем.
 Поручительство прекращается  также  по  истечении  указанного  в  договоре
поручительства срока, на который оно дано. Если такой  срок  не  установлен,
оно прекращается, если кредитор в течение  года  со  дня  наступления  срока
исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит  иска  к
поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства  не  указан  и  не
может быть определен,  либо  этот  срок  определен  моментом  востребования,
поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю  в
течение двух  лет  со  дня  заключения  договора  поручительства.  Указанные
годичный и двухгодичный  сроки  являются  пресекательными,  поэтому  ним  не
применяются правила о  перерыве,  восстановлении  и  приостановлении  сроков
исковой давности.



 Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств
 Существо удержания состоит в том, что кредитор, у которого находится вещь,
подлежащая передаче должнику  либо  лицу,  указанному  должником,  вправе  в
случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой  вещи  или
возмещению кредитору связанных с нею издержек и  других  убытков  удерживать
ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.
 Удержанием веши могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные
с оплатой вещи  или  возмещением  издержек  на  нее  и  других  убытков,  но
возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.
 В общем случае  удержание  обеспечивает  надлежащее  исполнение  должником
денежного обязательства по возмещению связанных с вещью издержек или  оплате
веши, которая принадлежит должнику и подлежит  передаче  ему.  Если  стороны
обязательства  —  предприниматели,  то   удержанием   может   обеспечиваться
надлежащее исполнение любого обязательства.
 Право удержания сохраняется в случае перехода права на вещь к  |  третьему
лицу. Это право удержания возникает непосредственно на •] основании  закона,
однако договором стороны  могут  изменить  содер-1  жание  этого  права  или
исключить возможность его возникновения.
 Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее  стоимости
в  объеме  и  порядке,  предусмотренных   для   удовлетворения   требований,
обеспеченных залогом.
 Задаток — способ обеспечения обязательств, связанный с передачей кредитору
по основному обязательству денежной суммы, являющейся  предметом  соглашения
о задатке.
 Задаток имеет следующие функции:
 аванс в счет причитающихся по основному договору платежей;
 доказательство заключения основного договора;
 обеспечение исполнения основного договора.
 Отличие задатка от аванса — отсутствие у аванса  доказательствен-1  ной  и
обеспечительной функций.
 Форма соглашения о  задатке  —  простая  письменная  независимо  от  суммы
задатка. Последствие ее несоблюдения — недопущение  свидетельских  показаний
в случае  спора.  В  случае  сомнения  относитель-!  но  того,  является  ли
уплаченная  в  счет  причитающихся  по  договору  платежей  денежная   сумма
задатком или  авансом,  она  предполагается  :  авансом,  если  не  доказано
обратное.
 Если за неисполнение договора ответственна  сторона,  давшая  задаток,  он
остается у  другой  стороны.  Если  за  неисполнение  договора  ответственна
сторона, получившая задаток, она обязана  уплатить  другой  стороне  двойную
сумму задатка.



 41. Стахование Основаниями возникновения страхового  правоотношения  могут
быть закон или договор. Договорное страхование может быть имущественным  или
личным.  Договор  страхования  возмездный,  двусторон-не-обязывающий  и,  по
общему правилу, реальный.
 Стороны договора — страхователь и  страховщик.  Страхователем  может  быть
гражданин  или  юридическое  лицо,  страховщиком  —   организация,   имеющая
лицензию на страховую деятельность.
 Участником страхового правоотношения наряду со  страхователем  может  быть
также выгодоприобретатель, т.е. лицо, управомоченное на получение  страховой
выплаты  при  наступлении  страхового  случая,  и  застрахованное   лицо   —
гражданин, жизнь или здоровье  которого  застрахованы  по  договору  личного
страхования или страхования ответственности.
 Перестрахование    представляет    собой     разновидность     страхования
предпринимательского риска страховщика. Риск выплаты  страхового  возмещения
или  страховой  суммы,  принятый   на   себя   страховшикомв   по   договору
страхования, может быть им застрахован  полностью  или  частично  у  другого
страховщика   (страховщиков)   по   заключенному   Я   последним    договору
перестрахования.
 При  перестраховании  ответственным  перед  страхователем   по   основному
договору страхования за выплату страхового возмещения  или  страховой  суммы
остается  страховщик  по  этому   договору.   Допускается   последовательное
заключение двух или нескольких договоров перестрахования.
 Договор личного страхования
 По договору личного  страхования  страховщик  обязуется  за  обусловленную
договором плату (страховую премию),  уплачиваемую  страхователем,  выплатить
единовременно или выплачивать  периодически  обусловленную  договором  сумму
(страховую сумму) в  случае  причинения  вреда  жизни  или  здоровью  самого
страхователя или другого названного в договоре  гражданина  (застрахованного
лица), достижения им определенного возраста  или  наступления  в  его  жизни
иного предусмотренного  договором  события  (страхового  случая).  Право  на
получение страховой суммы  принадлежит  лицу,  в  пользу  которого  заключен
договор.
 Объектами страхования по договору личного  страхования  являются  жизнь  и
здоровье страхователя или застрахованного лица. Договор личного  страхования
считается заключенным в пользу застрахованного  лица,  если  в  договоре  не
названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. В  случае  смерти  лица,
застрахованного по договору, в котором не назван  иной  выгодоприобретатель,
выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.
 Договор личного страхования в пользу лица, не  являющегося  застрахованным
лицом,  в  том  числе  в  пользу   не   являющегося   застрахованным   лицом
страхователя,   может   быть   заключен   лишь   с   письменного    согласия
застрахованного  лица.  При  отсутствии  такого  согласия  договор  является
оспоримой  сделкой  и  может   быть   признан   недействительным   по   иску
застрахованного лица, а в случае его смерти — по иску его наследников.
  Договор имущественного страхования
 По   договору   имущественного   страхования   страховщик   обязуется   за
обусловленную   договором   плату   (страховую   премию)   при   наступлении
предусмотренного  в  договоре   события   (страхового   случая)   возместить
страхователю или выгодоприобретателю причиненные  вследствие  этого  события
убытки  в  застрахованном  имуществе   либо   убытки   в   связи   с   иными
имущественными интересами страхователя (выплатить  страховое  возмещение)  в
пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
 По  договору  имущественного  страхования   могут   быть,   в   частности,
застрахованы  следующие  имущественные  интересы:  риск   утраты   (гибели),
недостачи или повреждения определенного имущества  (страхование  имущества);
риск ответственности по  обязательствам  возникающим  вследствие  причинения
вреда  жизни,  здоровью   или   имуществу   других   лиц,   а   в   случаях,
предусмотренных законом, также  ответственности  по  договорам  (страхование
гражданской   ответственности);   риск   убытков   от    предпринимательской
деятельности    из-за    нарушения    своих    обязательств    контрагентами
предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не  зависящим  от
предпринимателя обстоятельствам, в  том  числе  риск  неполучения  ожидаемых
доходов (страхование предпринимательского риска).
 Обязательным  условием  действительности  договора  страхования  имущества
должно  быть  наличие  у  страхователя  или  выгодоприобретателя   законного
интереса в сохранении этого имущества. Несоблюдение данного  условия  влечет
ничтожность договора страхования. I
 Выгодоприобретателем по  договору  страхования  риска  ответственности  за
причинение   вреда   всегда   считается   потерпевший.   Однако   право   на
непосредственное  предъявление  требований   к   страховщику   возникает   у
потерпевшего только в случае обязательного страхования либо в случаях,  если
такая возможность предусмотрена договором страхования. В  остальных  случаях
право предъявления требований к  страховщику  принадлежит  страхователю  или
застрахованному им лицу. I
 Возможность страхования риска ответственности за нарушение договора должна
быть специально предусмотрена законом, при этом застрахован может быть  риск
ответственности   только   самого    страхователя.    Договор    страхования
ответственности  по  договору  иного,  кроме  страхователя,  лица   является
ничтожной  сделкой.  Выгодоприобретателем  по  такому  договору  страхования
всегда является другая сторона по основному договору.
 Предпринимательский   риск   —   риск   убытков   от   предпринимательской
деятельности    из-за    нарушения    своих    обязательств    контрагентами
предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не  зависящим  от
предпринимателя обстоятельствам, в  том  числе  риск  неполучения  ожидаемых
доходов.  Риск  возникновения  у  предпринимателя  убытков   по   его   вине
страхованию не подлежит.
 По договору страхования предпринимательского риска может быть  застрахован
предпринимательский риск только самого страхователя и только в  его  пользу.
Нарушение  правила  об  обязательном  совпадении  в   договоре   страхования
предпринимательского риска  в  одном  лице  страхователя  и  застрахованного
субъекта влечет ничтожность  договора  страхования.  Последствием  нарушения
правила о совпадении в одном  лице  страхователя  и  выгодоприобретателя  не
влечет ничтожности договора — в этом случае договор считается заключением  в
пользу самого страхователя.



 42. Договор поручения
 По договору поручения одна сторона  (поверенный)  обязуется  совершить  от
имени  и  за  счет  другой  стороны  (доверителя)  определенные  юридические
действия. Права и обязанности по сделке, совершенной  поверенным,  возникают
непосредственно у доверителя.
 Договор поручения консенсуальный,  двусторонне-обязываюший  и,  по  общему
правилу,  безвозмездный.  Стороны  договора   поручения   —   доверитель   и
поверенный.  В  качестве  доверителя  и  поверенного  могут  выступать   как
физические,  так  и  юридические  лица.   Предмет   договора   поручения   —
юридические действия, которые должны быть определены в  договоре  поручения.
Договор поручения служит основанием возникновения у поверенного  полномочия,
в силу которого в  результате  совершения  поверенным  юридических  действия
соответствующие этим действиям права  и  обязанности  возникают,  изменяются
или прекращаются непосредственно у доверителя.
 Договор поручения, по общему правилу, является безвозмездным. Возмездность
договора должна быть прямо  установлена  в  законодательстве  или  договоре.
Если договор поручения связан с осуществлением его сторонами  или  одной  из
них   предпринимательской   деятельности,   то   такой   договор   поручения
предполагается возмездным,  однако  размер  вознаграждения  не  относится  к
числу существенных условий договора.
 Условия  действительности  указаний   доверителя   —   их   правомерность,
осуществимость и  конкретность.  Указания  доверителя,  не  отвечающие  этим
критериям, не влекут юридических последствий.
 Отступление от указаний доверителя без его согласия может быть обусловлено
лишь интересами доверителя. Обязанность уведомления доверителя о  допущенных
отступлениях   является   для   обычного   поверенного   императивной.   Для
поверенного,  действующего  в  качестве  коммерческого  представителя,   она
установлена диспозитивно и может быть устранена договором.
 Соглашение, направленное на ограничение прав  доверителя  или  поверенного
соответственно на отмену поручения  или  на  отказ  от  поручения,  является
ничтожной сделкой.
 Договор комиссии
 По договору комиссии одна сторона  (комиссионер)  обязуется  по  поручению
другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить  одну  или  несколько
сделок от своего  имени,  но  за  счет  комитента.  По  сделке,  совершенной
комиссионером с третьим лицом,  приобретает  права  и  становится  обязанным
комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или  вступил  с  третьим
лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
 Договор комиссии консенсуальный, возмездный и двусторонне-обязывающий. Его
стороны — комитент и комиссионер.
 Предмет договора — совершение комиссионером сделок по поручению  комитента
и за его счет. В отличие от поверенного в  договоре  поручения,  комиссионер
действует от своего имени, поэтому приобретает права и становится  обязанным
по сделке, совершенной им с третьим лицом.
 Размер  комиссионного  вознаграждения   комиссионера   и   дополнительного
вознаграждения за делькредере (ручательство  за  исполнение  сделки  третьим
лицом) не является существенным условием договора комиссии.
 Комиссионер принимает на себя исполнение комиссионного поручения  за  свой
риск,  который  состоит  в  том,  что  если  исполнение  договора   комиссии
оказалось невозможным по не зависящим от комитента причинам, комиссионер  не
сохраняет права  на  комиссионное  вознаграждение  и  возмещение  понесенных
расходов.
 Одним из критериев надлежащего исполнения комиссионного поручения является
исполнение его на  наиболее  выгодных  для  комитента  условиях.  По  общему
правилу, комиссионер не отвечает перед комитентом  за  неисполнение  третьим
лицом  заключенной  комиссионером  сделки.  Исключение  из   этого   правила
представляет собой принятие комиссионером делькредере, а также  непроявление
им   необходимой   осмотрительности   в   выборе   третьего    лица.    Факт
неосмотрительности комиссионера должен быть доказан комитентом.
 Отступление комиссионера от указаний комитента правомерно лишь при условии
необходимости такого  отступления  для  обеспечения  интересов  комитента  и
невозможности  получения  от  него  предварительного   согласия   на   такое
отступление.   Если    в    качестве    комиссионера    выступает    субъект
предпринимательской   деятельности,   договором   может   быть   установлено
освобождение  его  от  необходимости  получения  предварительного   согласия
комиссионера. В иных случаях условие договора о предоставлении  комиссионеру
права  отступать  от  указаний  комитента   без   предварительного   запроса
ничтожно.
 По общему правилу, заключение договора  субкомиссии  допустимо,  если  это
прямо  не  запрещено  договором  комиссии.  Ответственным  перед  комитентом
остается  основной  комиссионер.  Вступление  комитента  в  непосредственные
отношения с субкомиссионером допустимо только с согласия комиссионера.
 Веши,  поступившие  к  комиссионеру  от   комитента   либо   приобретенные
комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.
 Комитент обязан освободить комиссионера от обязанностей,  принятых  им  на
себя перед третьим лицом. Неисполнение комитентом  этой  обязанности  влечет
возникновение у комиссионера  права  требо»  вать  от  комитента  возмещения
причиненных таким неисполнением убытков.
 Комитент вправе отказаться от договора комиссии (как с неопределенным, так
и с определенным сроком действия) в одностороннем  порядке.  Комиссионер  не
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения  договора  комиссии,
заключенного на определенный срок.



 Агентский договор
 Сторонами агентского договора являются принципал и  агент.  По  агентскому
договору  агент  обязуется  за   вознаграждение   совершать   по   поручению
принципала  юридические  и  иные  действия  от  своего  имени,  но  за  счет
принципала, либо от имени и за счет принципала. Агентский  договор  является
возмездным, консенсуальным и двусто-ронне-обязывающим.
 Предмет агентского  договора  шире,  чем  предметы  договоров  комиссии  и
поручения.   Если   предметом   договора   комиссии   является    совершение
комиссионером сделок (п. 1 ст. 990 ГК), а  предметом  договора  поручения  —
совершение поверенным не только сделок, но и иных юридических  действий  (п.
1 ст. 971 ГК),  то  статус  агента  предполагает  совершение  им  не  только
юридических,  но  и  фактических  действий  (выполнение   работы,   оказание
услуги).
 Агент всегда действует по поручению принципала. Но при этом, в зависимости
от условий агентского договора, он может действовать либо от  своего  имени,
как комиссионер  в  договоре  комиссии,  либо  от  имени  принципала  —  как
поверенный в договоре поручения.
 По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и  за  счет
принципала,  приобретает  права  и  становится  обязанным  агент,  хотя   бы
принципал  и  был  назван  в  сделке  или  вступил   с   третьим   лицом   в
непосредственные отношения по ее исполнению. По сделке, совершенной  агентом
с третьим  лицом  от  имени  и  за  счет  принципала,  права  и  обязанности
возникают непосредственно у  принципала.  1  Агентский  договор  подчиняется
обшим правилам о форме сделок. Если агентский договор заключен в  письменной
форме и в нем предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок  от
имени принципала, то в отношениях с третьими лицами  принципа.'!  не  вправе
ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не
 докажет, что третье лицо  знало  или  должно  было  знать  об  ограничении
полномочий агента. Под предоставлением  общих  полномочий  следует  понимать
предоставление агенту права совершать  любые  сделки  от  имени  принципала,
руководствуясь  не  его  конкретными  указаниями,  а  лишь   общим   смыслом
агентского договора.
 Агентский договор может быть  заключен  как  на  определенный,  так  и  на
неопределенный срок, т.е. без  определения  срока  окончания  его  действия.
Если срок окончания действия агентского договора не определен, то  любая  из
сторон  договора  вправе  в  одностороннем   порядке   отказаться   от   его
исполнения, и в этом случае агентский договор прекращается.  Напротив,  если
агентский договор заключен  на  определенный  срок,  то  он  не  может  быть
расторгнут в одностороннем порядке ни одной из сторон, и в этом одно из  его
существенных отличий от договоров комиссии и поручения.
 Существенное   значение   для   использования   агентского   договора    в
предпринимательской деятельности имеет ст. 1007 ГК, которая  предусматривает
возможность ограничения агентским договором  прав  принципала  и  агента  по
вступлению в аналогичные отношения с другими лицами.
 Если иное не предусмотрено  агентским  договором,  агент  вправе  в  целях
исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом. При  этом
он остается ответственным перед принципалом за действия субагента.
 Помимо упомянутого выше  случая  отказа  одной  из  сторон  от  исполнения
договора с неопределенным сроком, агентский  договор  прекращается  также  в
случаях  смерти  агента  либо  признания  его  недееспособным,   ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим, несостоятельным (банкротом).



 43.  Исполнение обязательств: понятие и принципы
 По своей правовой природе действия  по  исполнению  обязательств  являются
сделками, поскольку направлены на прекращение существующих обязательств.
 В ст. 309 ГК  установлен  принцип  обязательности  надлежащего  исполнения
обязательств и  сформулированы  критерии,  которым]  должно  соответствовать
такое исполнение: в первую  очередь,  условия!  обязательства  и  требования
законодательства; при их отсутствии  -  обычаи  делового  оборота  или  иные
обычно предъявляемые  требования.  Поскольку,  согласно  ст.  5  ГК,  обычай
делового  оборота  может  I  регулировать  лишь   отношения,   связанные   с
предпринимательской деятельностью, указание в ст.  309  ГК  на  иные  обычно
предъявляемые требования позволяет  оценивать  исполнение  обязательств,  не
связанных с предпринимательской деятельностью.
 По общему правилу,  односторонний  отказ  от  исполнения  обязательства  и
одностороннее изменение его условий  недопустимы  и  не  влекут  юридических
последствий в виде прекращения или изменения) обязательства. Отступление  от
этого правила возможно только на основании  закона,  а  в  отношениях  между
субъектами предпринимательской  деятельности  —  также  и  соглашения  между
ними.
 Предмет, способ и место исполнения обязательства
 Предметом обязательства является действие или воздержание от действия.
 Как правило, кредитор вправе  не  принимать  исполнение  обязательства  по
частям. Однако  это  правило  имеет  диспозитивный  характер  и  может  быть
изменено соглашением  сторон.  Право  должника  осуществлять  исполнение  по
частям может следовать также из указаний закона,  обычаев  делового  оборота
или существа обязательства.
 Кредитор обязан предъявить должнику доказательства, идентифицирующие его в
качестве кредитора. Не предъявивший соответствующего  требования  должник  в
случае  исполнения  в  адрес  ненадлежащего  лица  несет  риск   наступления
ответственности перед кредитором за ненадлежащее исполнение обязательства.
 По общему правилу, допустимо возложение исполнения обязательства на третье
лицо. Если недопустимость такого возложения не следует  из  законодательства
либо условий или существа обязательства, кредитор обязан принять  исполнение
от третьего лица.
 Должнику, обязанному передать кредитору одно  или  другое  имущество  либо
совершить   одно   из   двух   или   нескольких   действий   (альтернативное
обязательство), принадлежит право выбора,  если  из  закона,  иных  правовых
актов  или  условий  обязательства  не  вытекает  иное.  Если  обязательство
предусматривает или позволяет определить  день  его  исполнения  или  период
времени,  в  течение  которого  оно  должно  быть  исполнено,  обязательство
подлежит исполнению в этот  день  или,  соответственно,  в  любой  момент  в
пределах такого периода. В случаях, когда обязательство  не  предусматривает
срок его исполнения и  не  содержит  условий,  позволяющих  определить  этот
срок,  оно  должно  быть  исполнено  в  разумный  срок  после  возникновения
обязательства.
 Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок
исполнения  которого  определен  моментом  востребования,   должник   обязан
исполнить в семидневный срок со дня  предъявления  кредитором  требования  о
его исполнении, если обязанность исполнения в другой  срок  не  вытекает  из
закона,  иных  правовых  актов,  условий  обязательства,  обычаев   делового
оборота или существа обязательства.
 В обязательствах, не  связанных  с  осуществлением  обеими  его  сторонами
предпринимательской   деятельности,   действует   презумпция    допустимости
досрочного  исполнения  обязательства.   В   обязательствах,   связанных   с
осуществлением его  сторонами  предпринимательской  деятельности,  действует
презумпция недопустимости досрочного исполнения обязательства.
 Если место исполнения не определено законом, иными  правовыми  актами  или
договором,  не  явствует  из   обычаев   делового   оборота   или   существа
обязательства, исполнение должно быть произведено:
 по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое
недвижимое имущество  —  в  месте  нахождения  имущества;  по  обязательству
передать товар или иное имущество, предусматривающему  его  перевозку,  —  в
месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;
 по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество
— в  месте  изготовления  или  хранения  имущества,!  если  это  место  было
известно кредитору в момент возникновения обязательства;
 по денежному  обязательству  —  в  месте  жительства  кредитора  в  момент
возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо,  —
в месте его нахождения в момент возникновения обязательства;  если  кредитор
к моменту  исполнения  обязательства  изменил  место  жительства  или  место
нахождения и известил об этом должника,  —  в  новом  месте  жительства  или
нахождения кредитора с отнесением! на счет кредитора расходов,  связанных  с
переменой места исполнения;
 по  всем  другим  обязательствам  —  в  месте  жительства  должника,  если
должником является юридическое лицо, — в месте его нахождения.



 44. Договор безвозмездного пользования
 По договору  безвозмездного  пользования  (договору  ссуды)  одна  сторона
(ссудодатель)  обязуется  передать  или  передает   вещь   в   безвозмездное
временное  пользование  другой  стороне   (ссудополучателю),   а   последняя
обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком  она  ее  получила,  с
учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
 Договор ссуды безвозмездный, он может быть консенсуальным  и  двусторонне-
обязывающим, либо реальным  и  односторонне-обязыва-ющим.  Стороны  договора
ссуды — ссудодатель и  ссудополучатель.  Объектом  договора  ссуды  является
индивидуально-определенная вещь.
 В силу сходства договора  ссуды  и  договора  аренды,  каждый  из  которых
представляет собой договор о  передаче  индивидуально-определенной  вещи  во
временное пользование  (первый  —  на  возмездной  основе,  а  второй  —  на
безвозмездной), к договору ссуды применяется ряд общих положений об аренде.
 Коммерческая организация не вправе передавать  имущество  в  безвозмездное
пользование лицу, являющемуся  ее  учредителем,  участником,  руководителем,
членом ее органов управления или контроля.
 Если  ссудодатель  не  передает  вещь  ссудополучателю,  последний  вправе
потребовать расторжения договора  безвозмездного  пользования  и  возмещения
понесенного им реального ущерба.
 Субъективной  стороной  оснований   ответственности   ссудодателя   >   за
недостатки  объекта  ссуды  являются  умысел  или   грубая   неосторожность.
Заведомая осведомленность ссудополучателя о недостатках!
 веши или неосторожность, проявленная им во время осмотра или проверки вещи
при заключении  договора  или  передаче  вещи,  освобождает  ссудодателя  от
ответственности за недостатки вещи.
 По общему правилу, обязанность текущего и капитального ремонта вещи  лежит
на ссудополучателе.
 В изъятие из общего правила ст. 210 ГК, согласно которому  риск  случайной
гибели или случайного повреждения вещи  несет  ее  собственник,  в  договоре
ссуды  этот  риск  возлагается  на  ссудополучателя.  Риск   ссудополучателя
состоит в обязанности за свой  счет  восстановить  первоначальное  состояние
вещи в случае ее повреждения или возместить  ссудодателю  стоимость  вещи  в
случае ее утраты.
 Как правило, за вред, причиненный третьему лицу в результате использования
вещи, отвечает ссудодатель. Причинение вреда вследствие  умысла  или  грубой
неосторожности ссудополучателя или лица, у которого  эта  вещь  оказалась  с
согласия ссудодателя, освобождает  ссудодателя  от  ответственности,  однако
бремя доказывания этих обстоятельств лежит на ссудодателе.

 45. Действия в чужом интересе без поручения
 Условиями правомерности действий в чужом интересе являются: наличие угрозы
непротивоправным  интересам  другого  лица,  которую  само  такое  лицо   по
обстоятельствам дела не в  состоянии  предотвратить;  очевидная  польза  для
заинтересованного лица  совершаемых  действий;  соответствие  этих  действий
действительным или вероятным намерениям заинтересованного  лица;  проявление
при совершении таких действий необходимой заботливости и осмотрительности.
 Невыполнение  обязанности  уведомления  заинтересованного  лица  о  начале
совершения действий в его интересах при наличии  возможности  сделать  такое
уведомление   лишает   дальнейшее   совершение   таких   действий   признака
правомерности  и  тождественно  совершению  действий  после  неодобрения  их
заинтересованным лицом.
 По общему правилу, после получения сообщения от заинтересованного  лица  о
неодобрении действий в его интересе дальнейшие  действия  утрачивают  статус
действий  в  чужом  интересе  и  не  влекут  возникновения   соответствующих
действиям в чужом интересе прав и обязанностей.
 Лицу, правомерно действовавшему в чужом интересе,  возмещается  понесенный
им реальный ущерб. Право такого  лица  на  возмещение  реального  ущерба  не
зависит от результата его действий. Если такие действия были  направлены  на
предотвращение ущерба имуществу заинтересованного лица,  размер  подлежащего
возмещению реального ущерба ограничен стоимостью имущества.
 Как правило, право на вознаграждение  за  действия  в  чужом  интересе  не
возникает.  Условием  возникновения  такого  права  в  силу  закона,  обычая
делового оборота или договора является положительный  результат  действий  в
чужом интересе.
 Если действия в чужом интересе заключаются в совершении сделки  с  третьим
лицом, то для перехода к  заинтересованному  лицу  прав  и  обязанностей  по
такой сделке необходимо  его  прямое  одобрение  этой  сделки  и  отсутствие
возражений со стороны третьего лица против замены лица  в  обязательстве.  В
данном случае  молчание  третьего  лица  рассматривается  как  выражение  им
согласия на перевод долга на заинтересованное лицо.



 Публичное обещание награды. Публичный конкурс
 Лицо, объявившее публично о выплате денежного  вознаграждения  или  выдаче
иной награды (о выплате награды) тому, кто выполнит указанное  в  объявлении
правомерное действие в указанный в нем  срок,  обязано  выплатить  обещанную
награду любому, кто совершил соответствующее действие, в  частности  отыскал
утраченную  вешь  или  сообщил  лицу,  объявившему  о  награде,  необходимые
сведения.
 Публичное обещание о выплате награды является  односторонней  сделкой.  Ее
односторонний характер следует из того, что  обязанность  выплатить  награду
возникает независимо от того, совершено ли соответствующее действие в  связи
со сделанным объявлением или независимо от него.
 Обещание выплатить награду должно быть  адресовано  неопределенному  кругу
лиц и позволять  установить  лицо,  давшее  такое  обещание.  Награда  может
заключаться в денежной  сумме  или  ином  имуществе.  Действие,  за  которое
обещана награда, должно быть правомерным.
 Право  на  получение  награды   приобретает   лицо,   первым   совершившее
соответствующее действие, а в случае выполнения  требуемого  действия  более
чем  одним  лицом  одновременно  или  невозможности  установить  того,   кто
совершил это действие первым, награда делится между  управомоченными  лицами
поровну.
 По  общему  правилу,  публичное  обещание  награды  может  быть  отменено.
Условием недопустимости отмены обещания награды является одно  из  следующих
обстоятельств: недопустимость отказа от обещания указана в самом  объявлении
или явным образом вытекает из него; в объявлении  предоставлен  определенный
срок для совершения действия; указанное в объявлении действие уже  выполнено
хотя был одним лицом.
 Последствием отмены публичного обещания награды является  возникновение  у
лица,   сделавшего   объявление,   обязанности   возместить    лицам,    уже
предпринявшим в связи со сделанным  объявлением  определенные  действия,  но
еще не достигшим требуемого  результата,  понесенные  ими  в  связи  с  этим
расходы в пределах суммы награды.
 Публичный  конкурс,   как   и   публичное   обещание   награды,   является
односторонней сделкой.  Отличие  конкурса  от  публичного  обещания  награды
состоит в том, что награда здесь обещана  не  тому  лицу,  которое  совершит
требуемое  действие  первым  и,  может  быть,  единственным,  как  в  случае
обещания награды, а тому, кто будет признан совершившим это  действие  лучше
других. Поэтому  при  одном  участнике  конкурс  признается  несостоявшимся.
Кроме того, для публичного  конкурса  необходима  направленность  требуемого
действия на достижение общественно полезных целей.
 Публичный' конкурс может быть  открытым,  когда  предложение  организатора
конкурса участвовать в нем обращено ко  всем  желающим  путем  объявления  в
печати  или  иных  средствах  массовой  информации,  либо  закрытым,   когда
предложение участвовать в конкурсе направляется определенному кругу  лиц  по
выбору  организатора  конкурса.  Открытый  конкурс  может  быть   обусловлен
предварительной квалификацией его участников, когда  организатором  конкурса
проводится предварительный отбор лиц, пожелавших в нем участвовать.
 Объявление о публичном конкурсе должно содержать по крайней мере  условия,
предусматривающие существо задания, критерии и  порядок  оценки  результатов
работы или иных достижений, место, срок и порядок их  представления,  размер
и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса.
 Лицо, объявившее  публичный  конкурс,  вправе  изменить  его  условия  или
отменить  конкурс  только  в  течение  первой  половины  установленного  для
представления работ срока. При  этом  извещение  об  изменении  условий  или
отмене конкурса должно быть сделано  тем  же  способом,  каким  конкурс  был
объявлен.
 Правомерное изменение условий конкурса или его отмена влечет возникновение
у организатора конкурса обязанности  возместить  расходы,  понесенные  любым
лицом, которое выполнило предусмотренную в объявлении работу  до  того,  как
ему стало или должно было стать известно об изменении условий конкурса  и  о
его отмене. Бремя доказывания обстоятельств,  освобождающих  от  обязанности
возмещения расходов, лежит на организаторе конкурса.



 46. Договор доверительного управления имуществом
 По договору доверительного управления имуществом одна сторона  (учредитель
управления)  передает  другой  стороне  (доверительному   управляющему)   на
определенный срок имущество в доверительное  управление,  а  другая  сторона
обязуется управлять этим имуществом в интересах  учредителя  управления  или
указанного| им лица (выгодоприобретателя).
 Договор доверительного управления имуществом реальный, по общему  правилу,
безвозмездный и односторонне-обязываюший, хотя в  предусмотренном  договором
случае  может  быть  возмездным  и  в  силу  этого  двусторонне-обязываюшим.
Стороны  договора  —   учредитель   управления,   являющийся   собственником
передаваемого  в  доверительное  управление   имущества,   и   доверительный
управляющий.  Предмет  договора  доверительного  управления   имуществом   —
юридические и фактические действия доверительного управляющего  в  отношении
переданного в управление имущества. Срок  действия  договора  доверительного
управления имуществом является одним из его существенных условий.
 Управление имуществом может  осуществляться  как  в  интересах  учредителя
управления, так и в интересах указанного, им выгодоприобретателя.
 Сделки с переданным в доверительное  управление  имуществом  доверительный
управляющий  совершает  от  своего  имени,  указывая,  что  он  действует  в
качестве такого управляющего. Это условие считается  соблюденным,  если  при
совершении действий, не требующих  письменного  оформления,  другая  сторона
информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве,  а
в  письменных  документах  после  имени  или   наименования   доверительного
управляющего сделана пометка «Д.У.».
 Действия, совершенные доверительным управляющим в отноше-  |  нии  третьих
лиц без указания на свой статус, считаются совершенными  им  не  в  качестве
доверительного управляющего и  порождают  правовые  последствия  только  для
него самого, но не для учредителя управления и его имущества.
 Объектами доверительного управления могут быть любые  объекты  гражданских
прав, могущие иметь денежную  оценку  и  быть  пред-  ;  метом  гражданского
оборота,  за  исключением  денег.  Так   называемые   «безналичные   деньги»
представляют собой права требования и  могут  быть  объектом  доверительного
управления именно в этом качестве.
 Существенными  условиями  договора  доверительного  управления   являются:
состав имущества, передаваемого  в  доверительное  управление;  наименование
юридического лица или имя гражданина,  в  интересах  которых  осуществляется
управление  имуществом  (учредителя  управления  или   выгодоприобретателя);
размер и форма  вознаграждения  управляющему,  если  выплата  вознаграждения
предусмотрена договором; срок действия договора. По общему правилу,  договор
доверительного управления имуществом заключается  на  срок,  не  превышающий
пяти лет.
 Как правило, для договора доверительного управления имуществом  необходима
простая письменная форма, за исключением  случая  передачи  в  доверительное
управление недвижимого имущества. Несо-
 15Й
 блюдение формы договора доверительного управления  имуществом  влечет  его
ничтожность.
 Доверительный управляющий несет ответственность перед выгодоприобретателем
в размере упущенной выгоды,  а  перед  учредителем  управления  —  в  полном
объеме причиненных убытков.
 Наличие причинной связи убытков с обстоятельствами непреодолимой силы  или
действиями  выгодоприобретателя  или   учредителя   управления   освобождают
доверительного управляющего от ответственности.  Бремя  доказывания  наличия
таких оснований  освобождения  от  ответственности  лежит  на  доверительном
управляющем. Риск превышения доверительным управляющим  своих  полномочий  в
сделках с  лицами,  которые  не  знали  и  не  должны  были  знать  о  факте
превышения  полномочий,  несет   учредитель   управления,   который   вправе
потребовать от доверительного управляющего возмещения причиненных убытков.
 Право на вознаграждение доверительный управляющий  имеет  лишь  в  случае,
если это специально предусмотрено договором,  а  на  возмещение  необходимых
расходов — независимо от наличия такого условия в  договоре.  Однако  размер
как  вознаграждения,  так  и  возмещения  необходимых   расходов   ограничен
размером полученных от использования имущества доходов.

 47. Договор розничной купли-продажи
 Продавец по договору розничной купли-продажи — физическое или  юридическое
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже  товаров  в
розницу. Покупатель  —  любое  лицо,  как  физическое,  так  и  юридическое.
Предмет договора — товар, предназначенный для использования,  не  связанного
с предпринимательской деятельностью. В отличие от обычного  договора  купли-
продажи существенным  условием  договора  розничной  купли-продажи  является
цена товара.
 Если покупателем по договору является физическое  лицо,  то  к  отношениям
сторон по договору субсидиарно применяются правила  Закона  «О  защите  прав
потребителей» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
 Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с
момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека  или  иного
документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя  указанных
документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания  в
подтверждение заключения договора и его условий.
 Из содержащегося в ст. 493  ГК  правила  о  моменте,  с  которого  договор
розничной купли-продажи считается  заключенным,  можно  сделать  вывод,  что
этот договор, в отличие от обычного договора купли-продажи, в  общем  случае
является реальным.
 Такой вывод следует из того,  что  выдача  чека,  с  которой  ст.  493  ГК
связывает момент заключения договора, подтверждает факт оплаты товара,  т.е.
для заключения договора необходима уплата цены товара.
 Поэтому  содержанием  договора  розничной  купли-продажи,   как   правило,
является  обязанность  продавца  передать  покупателю  оплаченный  в  момент
заключения  договора  товар,  причем  уплата  цены   одновременно   означает
достижение соглашения о  цене  товара  как  одном  из  существенных  условий
договора розничной купли-продажи.



 48. Общие положения о купле-продаже
 По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать  вещь
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель —  принять
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
 Договор купли-продажи является консенсуальным, возмездным  и  двусторонне-
обязывающим. Обязанность продавца состоит в передаче товара в  собственность
покупателя; обязанность покупателя состоят в принятии товара  и  уплате  его
цены покупателю. Цена не  является  существенным  условием  договора  купли-
продажи.
 Предметом договора купли-продажи (товаром) могут быть  как  индивидуально-
определенные вещи, так и вещи, определяемые родовыми  признаками.  В  момент
заключения договора купли-продажи товар может еще не существовать.
 Наименование товара и его количество должны быть определены в договоре или
могут  быть  определены  исходя  из  его   содержания.   Несоблюдение   этих
требований  влечет  признание  договора  незаключенным  ввиду   недостижения
соглашения по существенным условиям договора.

 49. Понятие  обязательства  вследствие  причинения  вреда  и  условия  его
возникновения
 Обязательство,  возникающее  вследствие  причинения  вреда,  относится   к
категории внедоговорных обязательств.  Субъектами  указанного  обязательства
являются  потерпевший  и  лицо,  ответственное  за  причинение  вреда,   как
правило, не состоящие  в  договорных  отношениях.  Потерпевший,  т.е.  лицо,
которому причинен вред, выступает в  обязательстве  из  причинения  вреда  в
качестве кредитора, а лицо, ответственное за причинение вреда, — в  качестве
должника.
 Содержание обязательства из причинения вреда  составляют  право  кредитора
требовать  восстановления  прежнего  состояния  либо  возмещения   вреда   и
обязанность должника совершить одно из названных  действий.  Объектом  этого
обязательства не может быть воздержание от действия.  Обязанность  кредитора
может   быть   исполнена   только   совершением   положительного   действия,
направленного на возмещение вреда.
 Основанием возникновения обязательства служит гражданское  правонарушение,
выразившееся  в  причинении  вреда  другому  лицу.  Институт   обязательств,
возникающих вследствие причинения вреда, выполняет как компенсационную,  так
и предупредительную функцию.  Восстановительная  функция  данного  института
проявляется в том, что  он  позволяет  устранить  отрицательные  последствия
противоправного  воздействия  на  материальные  или   нематериальные   блага
потерпевшего.
 Для  наступления  ответственности  за  причинение  вреда  в  общем  случае
необходимо наличие четырех условий:
 наступление вреда;
 противоправное поведение (действие, бездействие) причинителя вреда;
 причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом;
 вина причинителя вреда.
 Указанные  основания  являются  общими,  поскольку  перечисленный   состав
необходим, если иное не предусмотрено законом (например, ответственность  за
вред, причиненный источником повышенной опасности, наступает  независимо  от
вины причинителя вреда).
 Вред,  причиненный  личности  или  имуществу  гражданина,  а  также  вред,
причиненный  имуществу  юридического  лица,  подлежит  возмещению  в  полном
объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения  вреда  может
быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
 Закон устанавливает презумпцию вины причинителя вреда.
 В силу этого лицо, причинившее вред, освобождается  от  возмещения  вреда,
если докажет, что вред причинен не по его вине.
 Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в  случаях,
предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано,  если  вред
причинен по просьбе или с  согласия  потерпевшего,  а  действия  причинителя
вреда не нарушают нравственные принципы общества.
 Возможно причинение вреда и правомерными действиями, к  которым  относятся
действия,  совершенные   в   состоянии   необходимой   обороны   и   крайней
необходимости.  Однако  вопрос  о  наступлении  ответственности   за   вред,
причиненный такими действиями, решается щ ГК по-разному для каждого из  них:
вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не  подлежит  возмещению,
если при этом не были превышены ее пределы; в то же время вред,  причиненный
в  состоянии  крайней  необходимости,   т.е.   для   устранения   опасности,
угрожающей самому причинителю вреда или другим  лицам,  если  эта  опасность
при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами,  должен
быть возмещен лицом, причинившим вред.
 Наличие  вины  в  поведении  потерпевшего  влечет  полное  или   частичное
освобождение от ответственности причинителя вреда.
 Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего,  не  подлежит  возмещению.
Грубая  неосторожность  потерпевшего,  содействовавшая   возникновению   или
увеличению вреда, влечет уменьшение  размера  возмещения  в  зависимости  от
степени вины потерпевшего и причинителя вреда.



 50. Возмещение вреда, причиненного жизни гражданина
 В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеет  определенный
в ст. 1088 ГК круг лиц, для которых  потерпевший  являлся  кормильцем,  т.е.
лица, для которых заработок (доход) кормильца  являлся  основным  источником
средств к существованию.
 К этим лицам относятся:
 нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню
его смерти право на получение от него содержания;
 ребенок умершего, родившийся после его смерти;
 один из родителей,  супруг  либо  другой  член  семьи  независимо  от  его
трудоспособности, который не работает и занят  уходом  за  находившимися  на
иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами,  не  достигшими
четырнадцати  лет  либо  хотя  и  достигшими  указанного  возраста,  но   по
заключению  медицинских  органов  нуждающимися  по  состоянию   здоровья   в
постороннем уходе;
 лица, состоявшие на  иждивении  умершего  и  ставшие  нетрудоспособными  в
течение пяти лет после его смерти.
 Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и  занятый
уходом  за  детьми,  внуками,  братьями  и  сестрами  умершего   и   ставший
нетрудоспособным  в  период  осуществления   ухода,   сохраняет   право   на
возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами.
 Закон по-разному определяет срок существования права на возмещение вреда в
связи с потерей кормильца для отдельных категорий таких лиц.
 Вред возмещается:
 несовершеннолетним —  до  достижения  восемнадцати  лет;  учащимся  старше
восемнадцати лет — до окончания учебы в учебных учреждениях по  очной  форме
обучения, но не более чем до двадцати трех лет;
 женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше  шестидесяти  лет  —
пожизненно;
 инвалидам — на срок инвалидности;
 одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом  за
находившимися  на  иждивении  умершего  его  детьми,  внуками,  братьями   и
сестрами, — до достижения ими  четырнадцати  лет  либо  изменения  состояния
здоровья.
 Лицам, имеющим право на возмещение вреда в  связи  со  смертью  кормильца,
вред  возмещается  в  размере  той   доли   заработка   (дохода)   умершего,
определенного по правилам ст. 1086 ГК, которую они получали или имели  право
получать на свое содержание при его жизни. При определении возмещения  вреда
этим  лицам  в  состав  доходов  умершего  наряду  с  заработком   (доходом)
включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание  и  другие
подобные выплаты.
 Лица, ответственные  за  вред,  вызванный  смертью  потерпевшего,  обязаны
возместить необходимые расходы на погребение лицу,  понесшему  эти  расходы.
Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы, в  счет
возмещения   вреда   не   засчитывается.   В   случае   смерти   гражданина,
ответственного за причинение вреда, обязанность по его возмещению  переходит
к его наследникам в пределах стоимости наследственного имущества.
 При реорганизации юридического лица, признанного в  установленном  порядке
ответственным за  вред,  причиненный  жизни  или  здоровью,  обязанность  по
выплате  соответствующих  платежей  несет  его  правопреемник.  К  нему   же
предъявляются  требования  о   возмещении   вреда.   В   случае   ликвидации
юридического лица, признанного  в  установленном  порядке  ответственным  за
вред, причиненный жизни или здоровью, соответствующие  платежи  должны  быть
капитализированы для выплаты  их  потерпевшему  по  правилам,  установленным
законом или иными правовыми актами.



 Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина
 Здоровье человека является личным  неимущественным  благом,  принадлежащим
ему от рождения. Причинение вреда жизни и здоровью может вызвать  негативные
имущественные последствия для потерпевшего.
 В результате  травмы,  увечья,  профессионального  заболевания  или  иного
повреждения  здоровья  убытки  гражданина  могут  выражаться  в   утраченном
заработке  (доходе)   и   дополнительных   расходах,   связанных   с   таким
повреждением.  Вред,  причиненный   здоровью   гражданина   при   исполнении
договорных  обязательств,  а  также  при  исполнении  обязанностей   военной
службы, службы в милиции и других соответствующих обязанностей,  возмещается
по правилам ГК об обязательствах  из  причинения  вреда,  если  законом  или
договором не предусмотрен более высокий размер ответственности.
 При  причинении  гражданину  увечья  или  ином  повреждении  его  здоровья
возмещаются утраченный потерпевшим заработок (доход), который он  имел  либо
определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные  расходы,  вызванные
повреждением здоровья,  в  том  числе  расходы  на  лечение,  дополнительное
питание,  приобретение  ле-  ]  карств,  протезирование,  посторонний  уход,
санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных  средств,
подготовку к другой профессии,  если  потерпевший  нуждается  в  этих  видах
помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.
 При определении утраченного заработка  (дохода)  пенсия  по  инвалидности,
назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным  повреждением  здоровья,
а равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как  до,
так  и  после  причинения  вреда  здоровью,  не  учитываются  и  не   влекут
уменьшения размера возмещения вреда  (не  засчитываются  в  счет  возмещения
вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается  также  заработок  (доход),
получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.
 Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим  заработка  (дохода)
определяется в процентах к его  среднему  месячному  заработку  (доходу)  до
увечья или иного повреждения здоровья либо до  утраты  им  трудоспособности,
соответствующих     степени     утраты     потерпевшим      профессиональной
трудоспособности,  а  при  отсутствии  профессиональной  трудоспособности  —
степени  утраты  общей  трудоспособности.  В  состав  утраченного  заработка
(дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его  труда  по  трудовым  и
гражданско-правовым договорам (подряда, поручения, комиссии и т.п.)  как  по
месту основной работы, так  и  по  совместительству,  облагаемые  подоходным
налогом, а также доходы от предпринимательской деятельности.
 Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления
общей  суммы  его  заработка  (дохода)   за   двенадцать   месяцев   работы,
предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать.  Если  потерпевший  ко
времени причинения вреда работал менее  двенадцати  месяцев,  среднемесячный
заработок  (доход)  подсчитывается  путем  деления  общей  суммы   заработка
(дохода)  за  фактически  проработанное  число   месяцев,   предшествовавших
повреждению здоровья, на число  этих  месяцев.  Не  полностью  проработанные
потерпевшим месяцы  по  его  желанию  заменяются  предшествующими  полностью
проработанными месяцами либо исключаются из подсчета  при  невозможности  их
замены.
 Если   потерпевшим   в   результате    повреждения    здоровья    является
несовершеннолетний, не достигший четырнадцати лет (малолетний) и не  имеющий
заработка  (дохода),  лицо,  ответственное  за  причиненный  вред,   обязано
возместить  расходы,  вызванные   повреждением   здоровья.   По   достижении
малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а также в случае  причинения  вреда
несовершеннолетнему в возрасте  от  четырнадцати  до  восемнадцати  лет,  не
имеющему  заработка  (дохода),  лицо,  ответственное  за  причиненный  вред,
обязано возместить  потерпевшему  помимо  расходов,  вызванных  повреждением
здоровья,  также   вред,   связанный   с   утратой   или   уменьшением   его
трудоспособности,   исходя   из    пятикратного    установленного    законом
минимального размера оплаты труда.
 Если  ко  времени  повреждения  его   здоровья   несовершеннолетний   имел
заработок, то вред возмещается исходя из  размера  этого  заработка,  но  не
ниже пятикратного установленного законом минимального размера оплаты  труда.
После начала трудовой  деятельности  несовершеннолетний,  здоровью  которого
был ранее причинен вред,  вправе  требовать  увеличения  размера  возмещения
вреда  исходя  из   получаемого   им   заработка,   но   не   ниже   размера
вознаграждения, установленного по занимаемой  им  должности,  или  заработка
работника той квалификации по месту его работы.
 В  случае  смерти  гражданина,   ответственного   за   причинение   вреда,
обязанность по  его  возмещению  переходит  к  его  наследникам  в  пределах
стоимости наследственного имущества.
 При реорганизации юридического липа, признанного в  установленном  порядке
ответственным за  вред,  причиненный  жизни  или  здоровью,  обязанность  по
выплате  соответствующих  платежей  несет  его  правопреемник.  К  нему   же
предъявляются  требования  о   возмещении   вреда.   В   случае   ликвидации
юридического лица, признанного  в  установленном  порядке  ответственным  за
вред, причиненный жизни или здоровью, соответствующие  платежи  должны  быть
капитализированы для выплаты  их  потерпевшему  по  правилам,  установленным
законом или иными правовыми актами.



 51. Договор поставки товаров
 По   договору    поставки    поставщик    —    продавец,    осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязуется передать  в  обусловленный  срок
или  сроки  производимые   или   закупаемые   им   товары   покупателю   для
использования в  предпринимательской  деятельности  или  в  иных  целях,  не
связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
 Договор поставки —  консенсуальный,  возмездный,  двусторонне-обязываюший.
Стороны договора поставки — продавец и  покупатель.  В  качестве  поставщика
выступает   специальный   субъект   —   осуществляющее   предпринимательскую
деятельность юридическое лицо  или  гражданин-предприниматель.  Обязательным
признаком договора поставки является наличие у покупателя  специальной  цели
—  использование  приобретаемого  товара  в  целях,  отличных  от   бытовых.
Существенное условие договора  —  срок  поставки  товара.  При  недостижении
соглашения о сроке поставки договор признается незаключенным.
 Поставка товаров для государственных нужд
 Основаниями   поставки   товаров   для   государственных   нужд   являются
государственный контракт на поставку товаров  для  государственных  нужд,  а
также  заключаемый  в  соответствии  с  ним  договор  поставки  товаров  для
государственных нужд.  К  таким  нуждам  относятся  создание  и  поддержание
государственного    резерва,    поддержание    не-1    обходимого     уровня
обороноспособности страны, обеспечение экспортных  поставок  для  выполнения
международных обязательств, реализация федеральных  и  региональных  целевых
программ.
 Помимо норм ГК  к  договору  поставки  товаров  для  государственных  нужд
субсидиарно применяются в части, не противоречащей  ГК,|  нормы  федеральных
законов  от  13  декабря  1994  г.  №  60-ФЗ  «О  поставках  продукции   для
федеральных   государственных   нужд»,   «О   государственном   материальном
резерве»,  от  2  декабря  1994  г.  №  53-Ф3|  «О  закупках   и   поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  для  государственных
нужд» и постановления Правительства РФ от 13 марта 1995 г. №  241  «О  мерах
по   реализации   Федерального    закона    «О    закупках    и    поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  для  государственных
нужд».
 Особенностью государственного  контракта,  помимо  цели  закупки  товаров,
является  специальный  субъект,  действующий  в   качестве   покупателя,   —
государственный  заказчик.  В  качестве  государственного  заказчика   могут
выступать федеральный  орган  исполнительной  власти,  федеральное  казенное
предприятие или государственное учреждение.
 В целях формирования федерального  фонда  сельскохозяйственной  продукции,
сырья и продовольственных  товаров  в  качестве  государственных  заказчиков
могут, в зависимости от вида  продукции,  выступать  Министерство  сельского
хозяйства РФ,  Федеральное  агентство  по  регулированию  продовольственного
рынка   при   этом   министерстве,   а   также   Российское   агентство   по
государственным резервам.
 Договор поставки товаров для государственных нужд  заключается  в  случае,
если  государственным  контрактом  предусмотрено,  что  покупателем  товаров
является не сам государственный  заказчик  (хотя  бы  товары  отгружались  в
адрес  указанных  им  получателей),  а  иное,  определяемое  государственным
заказчиком,  лицо.  В  этом  случае  государственный  заказчик  не   позднее
тридцатидневного  срока  со  дня   подписания   государственного   контракта
направляет поставщику и покупателю извещение  о  прикреплении  покупателя  к
поставщику, которое и является основанием заключения договора поставки.



 52. Договор контрактации
 По договору  контрактации  производитель  сельскохозяйственной!  продукции
обязуется передать выращенную (произведенную) им сель- I
 скохозяйственную  продукцию  заготовителю  —   лицу,   закупающему   такую
продукцию для переработки или продажи.
 Договор контрактации  является  консенсуальным,  возмездным,  двусторонне-
обязывающим.  Стороны  договора  —  производитель  и  заготовитель.  Предмет
договора — выращенная самим производителем  сельскохозяйственная  продукция.
Производитель — лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность  путем
производства сельскохозяйственной  продукции  и  ее  продажи.  Заготовителем
является специальный  субъект  —  лицо,  осуществляющее  предпринимательскую
деятельность  по  переработке  или   продаже   приобретаемой   по   договору
контрактации продукции.
 По общему правилу, в обязанности заготовителя входят принятие продукции по
месту ее нахождения и обеспечение вывоза приобретенной продукции.
 В силу особого характера деятельности по производству сельскохозяйственной
продукции, где воздействие внешних  факторов  оказывает  значительное  и  не
всегда  доступное  точному  прогнозированию  влияние   на   ее   результаты,
законодатель отступает от общего  правила  ст.  401  ГК,  согласно  которому
ответственность предпринимателя  за  ненадлежащее  исполнение  обязательства
возникает  независимо   от   его   вины,   и   предусматривает   наступление
ответственности производителя за нарушение договора контрактации только  при
наличии вины.
 Договор энергоснабжения
 Договор энергоснабжения — разновидность  договора  купли-продажи.  Договор
энергоснабжения   консенсуальный,    возмездный,    двусторонне-обязывающий.
Договор  энергоснабжения  является  публичным  договором.  Стороны  договора
энергоснабжения  —  энерго-снабжающая  организация  и  абонент.  В  качестве
энергоснабжающей  организации  выступает  юридическое  лицо,  осуществляющее
предпринимательскую деятельность. Абонентом может быть любое  лицо.  Предмет
договора энергоснабжения — энергия, подаваемая через присоединенную сеть.
 Обязанность энергоснабжающей  организации  заключается  в  подаче  энергии
абоненту.  Если  абонентом  является  гражданин,  использующий  энергию  для
бытовых целей, на энергоснабжающую  организацию  возлагаются  дополнительные
обязанности.  В  обязанности  абонента  входит  оплата   принятой   энергии,
соблюдение предусмотренного договором  режима  ее  потребления,  обеспечение
безопасности эксплуатации находящихся в его ведении энергетических  сетей  и
исправности  используемых  им   приборов   и   оборудования,   связанных   с
потреблением энергии.
 Условиями заключения договора энергоснабжения является наличие у  абонента
отвечающего  установленным  техническим  требо-)  ваниям  энергопринимающего
устройства,  присоединенного  к  сетям]  энергоснабжающей   организации,   и
другого необходимого оборудо-] вания, а также обеспечение учета  потребления
энергии. При отсут-1 ствии этих условий  договор  энергоснабжения  не  может
быть заклкь! чен.
 Абонент-гражданин,  использующий  энергию  для  бытовых   целей,!   вправе
расторгнуть   договор   в   одностороннем   порядке,   уведомив   об    этом
энергоснабжающую организацию и полностью оплатив исполь-1 зованную энергию.
 В изъятие из принципа  полного  возмещения  причиненных  убыт-1  ков,  для
договора  энергоснабжения  установлено  правило  ограничен-!  ной  размерами
реального ущерба ответственности сторон договора.



 53. Договор продажи недвижимости
 По  договору  продажи   недвижимости   продавец   обязуется   передать   в
собственность покупателя земельный  участок,  здание,  сооружение,  квартиру
или  другое  недвижимое  имущество.  К  продаже   недвижимости   субсидиарно
применяются также общие положения о купле-продаже.
 В договоре продажи недвижимости должны быть указаны  данные,]  позволяющие
определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче  покупателю
по договору, в том числе данные, определяющие расположение  недвижимости  на
соответствующем  земельном  участке  либо  в  составе  другого   недвижимого
имущества. При отсутствии  этих  данных  в  договоре  условие  о  недвижимом
имуществе, подлежащем передаче,  считается  не  согласованным  сторонами,  а
соответствующий договор не заключенным.
 В  отличие  от  обычного  договора  купли-продажи,  существенным  условием
договора продажи недвижимости является цена.
 Без указания в договоре цены недвижимости такой договор не может считаться
заключенным.
 Для договора купли-продажи недвижимости предусмотрена  простая  письменная
форма  в  виде  одного  документа.  Последствием  несоблюдения  этой   формы
является ничтожность договора.
 Правила государственной регистрации прав на недвижимое имущество и  сделок
с ним установлены в Федеральном законе «О государственной  регистрации  прав
на недвижимое имущество и сделок с ним». Следует обратить  внимание  на  то,
что регистрации подлежит не сам договор, а переход  права  собственности  на
недвижимость. Договор купли-продажи недвижимости вступает в силу  с  момента
его подписания, если иное не предусмотрено самим договором.
 Поскольку право собственности переходит от продавца к  покупателю  лишь  в
момент регистрации перехода этого  права,  до  этого  момента  собственником
недвижимости остается продавец.
 Продажа здания, сооружения или другой  недвижимости,  прочно  связанной  с
землей,  во  всех  случаях  неизбежно  влечет  передачу   покупателю   права
собственности или прав  владения  и  пользования  (как  возмездного,  так  и
безвозмездного) в отношении той части  земельного  участка,  которая  занята
этой недвижимостью и необходима для ее использования.
 Договор продажи жилого  помещения  имеет  существенные  особенности.  Так,
существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры,  части  жилого
дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие  в  соответствии  с
законом право пользования  этим  жилым  помещением  после  его  приобретения
покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав  на  пользование
продаваемым жилым помещением.
 Второй особенностью договора продажи жилого помещения является то, что  он
считается заключенным с момента его государственной регистрации. Поэтому,  в
частности, обязанность  передать  жилое  помещение  покупателю  возникает  у
продавца  только  с  момента  государственной  регистрации  договора,   хотя
фактически  передать  жилое  помещение  продавец  вправе  и  до  регистрации
договора.
 Договор продажи предприятия
 По  договору   продажи   предприятия   продавец   обязуется   передать   в
собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс,  за
исключением прав и  обязанностей,  которые  продавец  не  вправе  передавать
другим лицам.
 Хотя предприятие в целом как имущественный комплекс  признается  одним  из
видов недвижимости, однако в силу особенностей  этого  объекта  недвижимости
его продажа регулируется специальными нормами, а  общие  правила  о  продаже
недвижимости применяются к продаже предприятия субсидиарно.
 Права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие
средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг,  а  также
принадлежащие ему на основании лицензии права  использования  таких  средств
индивидуализации  переходят  к  покупателю,  если  иное   не   предусмотрено
договором.
 Как и  договор  продажи  жилого  помещения,  договор  продажи  предприятия
считается заключенным и порождает  соответствующие  права  и  обязанности  с
момента его государственной  регистрации.  Переход  права  собственности  на
предприятие   также   подлежит    государственной    регистрации.    Правила
государственной регистрации прав на предприятие и сделок с  ним  установлены
в  ст.  22  Федерального  закона  «О  государственной  регистрации  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним».
 Существенными условиями договора продажи  предприятия  являются  состав  и
стоимость  продаваемого  предприятия,  поэтому  заключению  договора  должна
предшествовать    полная    инвентаризации    предприятия,     завершающаяся
составлением акта инвентаризации.



 53. Договор продажи недвижимости
 По  договору  продажи   недвижимости   продавец   обязуется   передать   в
собственность покупателя земельный  участок,  здание,  сооружение,  квартиру
или  другое  недвижимое  имущество.  К  продаже   недвижимости   субсидиарно
применяются также общие положения о купле-продаже.
 В договоре продажи недвижимости должны быть указаны  данные,]  позволяющие
определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче  покупателю
по договору, в том числе данные, определяющие расположение  недвижимости  на
соответствующем  земельном  участке  либо  в  составе  другого   недвижимого
имущества. При отсутствии  этих  данных  в  договоре  условие  о  недвижимом
имуществе, подлежащем передаче,  считается  не  согласованным  сторонами,  а
соответствующий договор не заключенным.
 В  отличие  от  обычного  договора  купли-продажи,  существенным  условием
договора продажи недвижимости является цена.
 Без указания в договоре цены недвижимости такой договор не может считаться
заключенным.
 Для договора купли-продажи недвижимости предусмотрена  простая  письменная
форма  в  виде  одного  документа.  Последствием  несоблюдения  этой   формы
является ничтожность договора.
 Правила государственной регистрации прав на недвижимое имущество и  сделок
с ним установлены в Федеральном законе «О государственной  регистрации  прав
на недвижимое имущество и сделок с ним». Следует обратить  внимание  на  то,
что регистрации подлежит не сам договор, а переход  права  собственности  на
недвижимость. Договор купли-продажи недвижимости вступает в силу  с  момента
его подписания, если иное не предусмотрено самим договором.
 Поскольку право собственности переходит от продавца к  покупателю  лишь  в
момент регистрации перехода этого  права,  до  этого  момента  собственником
недвижимости остается продавец.
 Продажа здания, сооружения или другой  недвижимости,  прочно  связанной  с
землей,  во  всех  случаях  неизбежно  влечет  передачу   покупателю   права
собственности или прав  владения  и  пользования  (как  возмездного,  так  и
безвозмездного) в отношении той части  земельного  участка,  которая  занята
этой недвижимостью и необходима для ее использования.
 Договор продажи жилого  помещения  имеет  существенные  особенности.  Так,
существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры,  части  жилого
дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие  в  соответствии  с
законом право пользования  этим  жилым  помещением  после  его  приобретения
покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав  на  пользование
продаваемым жилым помещением.
 Второй особенностью договора продажи жилого помещения является то, что  он
считается заключенным с момента его государственной регистрации. Поэтому,  в
частности, обязанность  передать  жилое  помещение  покупателю  возникает  у
продавца  только  с  момента  государственной  регистрации  договора,   хотя
фактически  передать  жилое  помещение  продавец  вправе  и  до  регистрации
договора.
 Договор продажи предприятия
 По  договору   продажи   предприятия   продавец   обязуется   передать   в
собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс,  за
исключением прав и  обязанностей,  которые  продавец  не  вправе  передавать
другим лицам.
 Хотя предприятие в целом как имущественный комплекс  признается  одним  из
видов недвижимости, однако в силу особенностей  этого  объекта  недвижимости
его продажа регулируется специальными нормами, а  общие  правила  о  продаже
недвижимости применяются к продаже предприятия субсидиарно.
 Права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие
средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг,  а  также
принадлежащие ему на основании лицензии права  использования  таких  средств
индивидуализации  переходят  к  покупателю,  если  иное   не   предусмотрено
договором.
 Как и  договор  продажи  жилого  помещения,  договор  продажи  предприятия
считается заключенным и порождает  соответствующие  права  и  обязанности  с
момента его государственной  регистрации.  Переход  права  собственности  на
предприятие   также   подлежит    государственной    регистрации.    Правила
государственной регистрации прав на предприятие и сделок с  ним  установлены
в  ст.  22  Федерального  закона  «О  государственной  регистрации  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним».
 Существенными условиями договора продажи  предприятия  являются  состав  и
стоимость  продаваемого  предприятия,  поэтому  заключению  договора  должна
предшествовать    полная    инвентаризации    предприятия,     завершающаяся
составлением акта инвентаризации.



 54. Договор аренды зданий и сооружений
 Договор аренды здания  или  сооружения  —  разновидность  договора  аренды
отдельных  видов  имущества.  Объектом  этого   договора   является   аренда
недвижимого имущества — здания или сооружения.
 Договор аренды здания или сооружения заключается в письменной форме  путем
составления одного документа,  подписанного  сторонами.  Несоблюдение  формы
договора  аренды  здания  или  сооружения  влечет  его   недействительность.
Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок  не  менее  одного
года,  подлежит  государственной  регистрации  и  считается  заключенным   с
момента такой регистрации.
 Размер арендной платы — существенное условие договора  аренды  здания  или
сооружения, отсутствие которого не позволяет  считать  договор  заключенным.
Если иное не предусмотрено  договором,  установленная  в  договоре  арендная
плата рассматривается как включающая в себя плату за  пользование  земельным
участком.
 По общему правилу, судьба части земельного участка,  занятой  сдаваемой  в
аренду недвижимостью и необходимой  для  ее  использования,  следует  судьбе
этой недвижимости.
 Как  и  переход  права  собственности  на  само  арендованное  здание  или
сооружение, переход права собственности на  земельный  участок,  на  котором
находится  арендованная  недвижимость,  не  влияет  на  содержание  и  объем
правомочий арендатора.
 Договор аренды предприятий
 Договор  аренды  предприятия   как   имущественного   комплекса   является
разновидностью договора аренды отдельных видов  имущества.  Предприятие  как
имущественный комплекс относится к недвижимому имуществу.
 Договор  аренды  предприятия  заключается   в   письменной   форме   путем
составления  одного  документа,  подписанного  сторонами.   Договор   аренды
предприятия подлежит государственной регистрации и считается  заключенным  с
момента такой регистрации. Несоблюдение формы  договора  аренды  предприятия
влечет его недействительность.
 Поскольку  в  обладании  арендодателя  находятся  документы,  определяющие
состав предприятия как имущественного комплекса, на нем, как правило,  лежит
обязанность по подготовке предприятия к передаче.
 В отличие  от  общих  правил  об  аренде,  арендатор  по  договору  аренды
предприятия обязан производить не только текущий, но  и  капитальный  ремонт
объекта аренды.
 Объем  правомочий  арендатора  по  распоряжению  имуществом  арендованного
предприятия и внесению в него изменений различными способами  весьма  широк,
за исключением входящих в состав  предприятия  прав  на  землю  и  природные
ресурсы. Если договором не  предусмотрено  иное,  единственным  ограничением
при  осуществлении  права  распоряжения  арендованным  имуществом   является
условие неуменьшения стоимости предприятия в  результате  совершения  сделок
по распоряжению входящим в его состав имуществом. Следовательно, в  основном
это ограничение может касаться сделок по отчуждению имущества предприятия.
 Нарушение этих  условий  влечет  возникновение  у  арендодателя  права  на
возмещение убытков.
 Договор лизинга: условия, права и обязанности, ответственность сторон
 По договору финансовой аренды (договору  лизинга)  арендодатель  обязуется
приобрести в собственность указанное арендатором имущество  у  определенного
им продавца и предоставить арендатору это имущество за  плату  во  временное
владение и пользование для предпринимательских целей.  Арендодатель  в  этом
случае не  несет  ответственности  за  выбор  предмета  аренды  и  продавца.
Договором'! финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор  продавца!
и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем.
 Договор  лизинга  является  одной  из  разновидностей   договора   аренды.
Отношения, возникающие в связи с  заключением  договора  финансовой  аренды,
регулируются помимо ГК Федеральным законом  «О лизинге».
 Предоставление имущества по договору  лизинга  обусловлено  использованием
этого имущества для предпринимательских  целей.  По  общему  правилу,  выбор
предмета аренды и продавца осуществляет- арендатор, однако  договором  может
быть предусмотрено осуществление этих действий арендодателем.
 Согласно ст. 16 Федерального закона «О  лизинге»  договор  квалифицируется
как договор лизинга,  если  содержит  указания  на  наличие   инвестирования
денежных средств в предмет лизинга и на наличие- передачи  предмета  лизинга
арендатору.
 Предметом лизинга могут  быть  любые  непотребляемые  вещи,  в  том  числе
предприятия  и   другие   имущественные   комплексы,   здания,   сооружения,
оборудование,  транспортные  средства  и  другое   движимое   и   недвижимое
имущество,   которое   может   использоваться    для     предпринимательской
деятельности. Предметом лизинга не могут быть  земельные  участки  и  другие
природные  объекты,  а  также  имущество,  которое   федеральными   законами
запрещено для  свободного  обращения  или  для  которого  установлен  особый
порядок обращения.
 Риск арендатора в договоре лизинга состоит в том, что в случае   случайной
гибели  или  порчи  арендованного  имущества  арендатор  обязан   возместить
арендодателю убытки, причиненные невозможноетью возврата объекта аренды.



 55. Понятие и виды договора дарения, его форма
 Договор дарения  относится  к  числу  договоров  о  передаче  имущества  в
собственность. Договор дарения всегда безвозмездный, он может быть  реальным
и консенсуальным. Возмездный договор дарения является притворной  и  в  силу
этого   ничтожной   сделкой.   Консенсуальный   договор   дарения   является
односторонне-обязываюшим.
 Стороны договора  дарения  —  даритель  и  одаряемый.  Предметом  договора
дарения (даром) могут  быть:  вещь,  передаваемое  одаряемому  имущественное
право, имущественная обязанность, от исполнения которой он освобождается.  В
консенсуальном договоре дарения намерение одарить должно быть ясно  выражено
и содержать указание на конкретный предмет дарения.
 Дарение на случай смерти является притворной  и  в  силу  этого  ничтожной
сделкой, прикрывающей завещание.
 Реальный договор дарения может совершаться в устной форме,  кроме  случая,
когда дарителем является юридическое лицо и стоимость  дара  превышает  пять
установленных законом  минимальных  размеров  оплаты  труда.  Консенсуальный
договор дарения  всегда  должен  совершаться  в  письменной  форме,  а  если
предметом   дарения   является    недвижимость,    то    договор    подлежит
государственной регистрации и вступает в силу с момента  такой  регистрации.
Несоблюдение требуемой п. 2 ст. 574 ГК  письменной  формы  договора  дарения
влечет его ничтожность.
 Разновидностью дарения является пожертвование.  С  точки  зрения  предмета
договора особенность пожертвования как разновидности дарения состоит в  том,
что в качестве дара здесь может  выступать  только  вещь  или  имущественное
право, но не освобождение одаряемого от  имущественной  обязанности,  как  в
обычном  договоре  дарения.  Другой  особенностью   договора   пожертвования
является более узкий субъектный состав одаряемых.  Помимо  граждан,  в  него
входят только прямо упомянутые в ст. 582 ГК виды некоммерческих  организаций
—  лечебные,  воспитательные,  учебные,   научные   учреждения,   учреждения
культуры,  социальной  защиты  и  другие  аналогичные   учреждения,   фонды,
общественные и религиозные организации, а  также  Российская  Федерация,  ее
субъекты и муниципальные образования.

 56. Наем. Заключение договоров коммерческого  и  социального  найма  и  их
форма
 По договору найма (как коммерческого, так и социального) жилого  помещения
одна сторона — собственник  жилого  помещения  или  управомоченное  им  лицо
(наймодатель) — обязуется предоставить  другой  стороне  (нанимателю)  жилое
помещение за плату во владение и пользование для проживания в  нем.  Договор
найма жилого помещения заключается в письменной форме.
 Стороны договора — наймодатель и наниматель. Объект договора найма — жилое
помещение. Объектом договора  социального  найма  может  быть  только  жилое
помещение  в  домах  государственного  и  муниципального  жилищного   фонда.
Наймодатель — собственник  жилого  помещения  или  управомоченное  им  лицо.
Нанимателем может быть только гражданин. Цель договора найма  —  обеспечение
права гражданина на жилище.
 Юридическое лицо не может быть стороной договора найма  жилого  помещения,
что не исключает возможности  приобретения  таким  лицом  права  владения  и
пользования им, но на основе иного договора (как правило, договора  аренды).
Однако  фактическое  пользование  арендованным   юридическим   лицом   жилым
помещением может осуществлять только гражданин.
 Договор социального найма жилого помещения заключается по  основаниям,  на
условиях  и   в   порядке,   предусмотренных   жилищным   законодательством.
Предпосылкой для  заключения  договора  социального  найма  является  выдача
уполномоченным государственным или муниципальным  органом  ордера  на  жилое
помещение. Договор коммерческого найма  полностью  регулируется  гражданским
законодательством.
 Объектом договора найма жилого помещения может быть  только  изолированное
жилое помещение, пригодное  для  постоянного  проживания.  Оно  должно  быть
благоустроенным  применительно  к  условиям  данного   населенного   пункта,
отвечать установленным санитарным и техническим требованиям.
  Права и обязанности сторон в договоре найма жилого помещения
 В обязанности наймодателя входят  передача  нанимателю  свободного  жилого
помещения в  надлежащем  состоянии,  осуществление  надлежащей  эксплуатации
дома,  в  котором  находится  объект  найма,  предоставление  нанимателю  на
возмездной  основе  необходимых  коммунальных  услуг,  обеспечение   ремонта
общего имущества многоквар тирного дома  и  находящихся  в  жилом  помещении
устройств для оказания коммунальных услуг.
 В  обязанности  нанимателя  жилого   помещения   входят   воздержание   от
использования  жилого  помещения   для   отличных   от   проживания   целей,
обеспечение  сохранности  и    надлежащего   состояния   жилого   помещения,
своевременное внесение платы за него. Переустройство и реконструкция  жилого
помещения нанимателем возможны лишь с согласия наймодателя.
 Если постоянно проживающие  в  жилом  помещении  совместно  с  нанимателем
граждане  не  указаны  в  договоре  найма,  они  приобретаю  этот  статус  в
результате их вселения в жилое  помещение  в  установленном  порядке.  Такие
граждане имеют равные с нанимателем права по пользованию  жилым  помещением,
однако правовой статус сонанимателя они  приобретают  лишь  в  случае,  если
заключают  с   нанимателем   договор   о   их   солидарной   с   нанимателем
ответственности перед наймодателем.
 Условиями вселения в жилое помещение других граждан в  качестве  постоянно
проживающих в этом жилом  помещении  являются  согласие  на  такое  вселение
нанимателя и постоянно проживающих с] ним граждан, а  также  соблюдение  при
вселении  требований  законодательства  о  норме  жилой  площади  на  одного
человека, составляющей ] двенадцать квадратных метров (ст. 38 ЖК).
 По общему правилу, текущий ремонт сданного внаем жилого помещения является
обязанностью нанимателя, а капитальный ремонт  —  обязанностью  наймодателя.
Переоборудование  жилого  дома  в  котором  находится  сданное  внаем  жилое
помещение, если переоборудование существенно  изменяет  условия  пользования
жилым помещением, допустимо лишь с согласия нанимателя.
 Наниматель обязан вносить плату за жилое помещение и  коммунальные  услуги
(квартирную плату) не позднее десятого числа следующего за прожитым месяца.
 Стороны договора найма жилого помещения и их замена.  Временные  жильцы  и
поднаниматели и их права и обязанности
 Сторонами  договора  найма  жилого   помещения   являются   наниматель   и
наймодатель.
 По требованию нанимателя и других постоянно с ним проживающих граждан и  с
согласия наймодателя наниматель в  договоре  найма  жилого  помещения  может
быть заменен одним из  совершеннолетних  граждан,  постоянно  проживающих  с
нанимателем.
 В случае смерти нанимателя или его выбытия  из  жилого  помещения  договор
продолжает действовать на тех же условиях, а нанимателем становится один  из
граждан, постоянно проживающих с прежним  нанимателем,  по  общему  согласию
между ними. Если такое  согласие  не  достигнуто,  все  граждане,  постоянно
проживающие в жилом помещении, становятся сонанимателями.
 Предметом  договора  поднайма  может  быть  предоставление  в   возмездное
пользование  поднанимателю   всего   жилого   помещения   или   его   части.
Поднаниматель  не  приобретает  самостоятельного  права  пользования   жилым
помещением, не несет самостоятельной ответственности перед наймодателем.
 Договор поднайма является производным  от  договора  найма,  поэтому  срок
договора поднайма не может превышать срока договора найма, а  при  досрочном
прекращении договора найма  договор  поднайма  прекращается  одновременно  с
ним.
 Под временными жильцами понимаются граждане, прибывшие  для  проживания  в
жилом помещении на безвозмездной основе на  срок  не  более  шести  месяцев.
Условием вселения временных жильцов являются  общее  согласие  нанимателя  и
постоянно проживающих с ним граждан,  а  также  предварительное  уведомление
наймодателя  о  таком  вселении.  Наймодатель  может  запретить   проживание
временных жильцов при условии  несоблюдения  требований  законодательства  о
норме жилой площади на человека.
 Временные жильцы не  обладают  самостоятельным  правом  пользования  жилым
помещением.  Ответственность  за  их  действия  перед   наймодателем   несет
наниматель.  Временные  жильцы  обязаны  освободить   жилое   помещение   по
истечении согласованного с ними срока, а  если  срок  не  согласован,  —  не
позднее  семи  дней  со   дня   предъявления   соответствующего   требования
нанимателем или любым гражданином, постоянно с ним проживающим.
 Расторжение договора найма жилого помещения
 Наниматель жилого помещения вправе с согласия других постоянно проживающих
с  ним  граждан  в  любое  время  расторгнуть  договор  найма  с  письменным
предупреждением наймодателя за три месяца.
 По требованию  наймодателя  договор  найма  жилого  помещения  может  быть
расторгнут в судебном порядке в случаях:  невнесения  нанимателем  платы  за
жилое помещение  за  шесть  месяцев,  если  договором  не  установлен  более
длительный срок, а при краткосрочном  найме  —  в  случае  невнесения  платы
более  двух  раз  по  истечении  установленного  договором  срока   платежа;
разрушения или порчи жилого помещения нанимателем  или  другими  гражданами,
за действия которых он отвечает.
 Если наниматель жилого помещения или другие граждане, за действия  которых
он  отвечает,   используют   жилое   помещение   не   по   назначению   либо
систематически  нарушают  права  и  интересы  соседей,   наймодатель   может
предупредить  нанимателя  о   необходимости   устранения   нарушения.   Если
наниматель или другие граждане,  за  действия  которых  он  отвечает,  после
этого  предупреждения  продолжают  использовать  жилое   помещение   не   по
назначению или нарушать права  и  интересы  соседей,  наймодатель  вправе  в
судебном порядке расторгнуть договор найма жилого  помещения.  Выселение  из
жилого помещения проживающих в нем  к  моменту  расторжения  договора  найма
граждан допускается только в судебном порядке.

 57. Договор постоянной ренты
 Договор ренты — реальный,  возмездный,  односторонне-обязываюший.  Стороны
договора  ренты  —  получатель  ренты  и   плательщик   ренты.   Обязанность
плательщика ренты состоит в периодической ее  выплате  получателю.  Рента  —
это  определенная  денежная  сумма  либо  иные   средства   для   содержания
получателя ренты. Плательщиком постоянной ренты  может  быть  любое  лицо  в
соответствии с его правоспособностью, а получателями  —  только  граждане  и
некоммерческие организации.
 Обязанность выплаты ренты может существовать бессрочно (постоянная  рента)
или в течение срока жизни ее получателя (пожизненная рента).
 Несоблюдение нотариальной формы договора ренты,  а  если  под  ее  выплату
отчуждается  недвижимость,  —   требования   о   его   регистрации,   влечет
ничтожность договора ренты.
 Выплата сумм или предоставление содержания в иной форме не рассматривается
в качестве платы за  передаваемое  имущество.  При  отсутствии  специального
указания в договоре ренты об  уплате  цены  за  передаваемое  имущество  оно
считается переданным бесплатно (хотя и не безвозмездно).
 По общему правилу, постоянная  рента  выплачивается  в  деньгах.  Денежная
сумма ренты — существенное условие договора, поскольку даже  при  достижении
соглашения о выплате ренты в иной форме такая выплата  по  стоимости  должна
соответствовать денежной сумме ренты.
 Если иное не предусмотрено договором постоянной  ренты,  постоянная  рента
выплачивается по окончании каждого календарного квартала.
 Плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей выплаты  ренты
путем ее выкупа. Как правило, обязательство по выплате ренты в  связи  с  ее
выкупом прекращается только после получения всей  суммы  выкупа  получателем
ренты. При отсутствии иного соглашения в договоре выкупная  цена  постоянной
ренты составляет годовую сумму рентных платежей.
 Если договор ренты был бесплатным, то в выкупную цену  включается  и  цена
переданного имущества.



 Договор пожизненной ренты
 Пожизненная рента может  быть  установлена  на  период  жизни  гражданина,
передающего имущество под  выплату  ренты,  либо  на  период  жизни  другого
указанного им гражданина или  нескольких  граждан.  Получателем  пожизненной
ренты может  быть  как  сам  собственник  передаваемого  под  выплату  ренты
имущества, так и другой указанный им гражданин. При  отсутствии  указания  в
договоре о другом  получателе  ренты  ее  получателем  считается  гражданин,
передающий имущество.
 Пожизненная  рента  может  устанавливаться  только  в  виде   периодически
выплачиваемой  денежной   суммы.   Поскольку   человеческая   жизнь   обычно
исчисляется   годами,   представляется,   что   пожизненная   рента   должна
выплачиваться не реже, чем один  раз  в  год.  Размер  пожизненной  ренты  в
договоре должен быть установлен применительно к периоду ее выплаты.
 При отсутствии в  договоре  пожизненной  ренты  условия  о  размере  ренты
договор считается незаключенным. Если при установленном в  договоре  размере
пожизненной  ренты  не  установлен  период  ее  выплаты,  таковым  считается
календарный месяц.
 Выкуп пожизненной ренты возможен только  по  инициативе  ее  получателя  в
случае  существенного  нарушения  договора  плательщиком  ренты.   Поскольку
пожизненная рента  может  выражаться  только  в  виде  денежной  суммы,  под
существенным нарушением может пониматься просрочка ее выплаты более  чем  на
один год.
 Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного  под  выплату
пожизненной ренты  как  по  платному,  так  и  бесплатному  договору  ренты,
всецело несет плательщик ренты.

 58. Подряд
 Договор  подряда   является   консенсуальным,   возмездным,   двусторонне-
обязывающим.  Его  стороны  —  подрядчик  и  заказчик,  которыми  в  обычном
договоре подряда могут быть любые лица.
 Предмет договора подряда —  выполнение  подрядчиком  определенной  работы,
завершающейся  имеющим   овеществленную   форму   результатом.   Обязанность
подрядчика —  выполнить  по  заданию  заказчика  такую  работу  и  сдать  ее
результат заказчику, обязанность заказчика — принять  и  оплатить  результат
работы.
 Предмет договора подряда могут составлять  изготовление,  переработка  или
обработка вещи либо иная работа,  имеющая  овеществленный  результат.  Право
собственности на изготовленную вещь принадлежит подрядчику, его  обязанность
— передача изготовленной  им  вещи  в  собственность  заказчика.  По  общему
правилу,   подрядчик   самостоятельно    определяет    способы    достижения
соответствующего заданию результата.
 Если  иное  не  предусмотрено  договором   подряда,   работа   выполняется
иждивением подрядчика, т.е. из его материалов, его силами и средствами.  При
этом   подрядчик   несет   ответственность    за    ненадлежащее    качество
предоставленных им материалов и  оборудования,  а  также  за  предоставление
материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
 Риск стороны, предоставившей материалы, состоит в том,  что  в  случае  их
случайной гибели или случайного  повреждения  она  не  вправе  требовать  их
возмещения  от  другой   стороны   (как   правило,   это   риск   заказчика,
предоставившего подрядчику материалы для выполнения работы). Риск  случайной
гибели  или  случайного  повреждения  результата  работы   до   ее   приемки
заказчиком лежит на подрядчике и состоит в том,  что  при  наступлении  этих
обстоятельств он не вправе требовать оплаты работы.
 Если из договора подряда  не  вытекает  обязанность  подрядчика  выполнить
работу лично, подрядчик вправе  привлечь  к  исполнению  своих  обязательств
других лиц — субподрядчиков. Сам подрядчик  выступает  в  роли  генерального
подрядчика, оставаясь ответственным перед заказчиком за убытки,  причиненные
участием  субподрядчика  в  исполнении  договора,  а  также  за  последствия
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств   субподрядчиком.
Перед  субподрядчиком  генеральный  подрядчик   несет   ответственность   за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение   заказчиком   обязательств   по
договору подряда.
 Начальный  и  конечный  сроки  выполнения  работы  являются  существенными
условиями договора подряда; при  отсутствии  этих  условий  договор  подряда
признается   незаключенным.   Промежуточные   сроки   относятся   к    числу
факультативных условий договора  и  могут  быть  установлены  по  соглашению
сторон.
 Цена не относится к  числу  существенных  условий  договора  подряда.  При
отсутствии в договоре цены она определяется на  основе  сумм,  взимаемых  за
аналогичные работы при сравнимых обстоятельствах.

 59. Договор пожизненной ренты
 Пожизненная рента может  быть  установлена  на  период  жизни  гражданина,
передающего имущество под  выплату  ренты,  либо  на  период  жизни  другого
указанного им гражданина или  нескольких  граждан.  Получателем  пожизненной
ренты может  быть  как  сам  собственник  передаваемого  под  выплату  ренты
имущества, так и другой указанный им гражданин. При  отсутствии  указания  в
договоре о другом  получателе  ренты  ее  получателем  считается  гражданин,
передающий имущество.
 Пожизненная  рента  может  устанавливаться  только  в  виде   периодически
выплачиваемой  денежной   суммы.   Поскольку   человеческая   жизнь   обычно
исчисляется   годами,   представляется,   что   пожизненная   рента   должна
выплачиваться не реже, чем один  раз  в  год.  Размер  пожизненной  ренты  в
договоре должен быть установлен применительно к периоду ее выплаты.
 При отсутствии в  договоре  пожизненной  ренты  условия  о  размере  ренты
договор считается незаключенным. Если при установленном в  договоре  размере
пожизненной  ренты  не  установлен  период  ее  выплаты,  таковым  считается
календарный месяц.
 Выкуп пожизненной ренты возможен только  по  инициативе  ее  получателя  в
случае  существенного  нарушения  договора  плательщиком  ренты.   Поскольку
пожизненная рента  может  выражаться  только  в  виде  денежной  суммы,  под
существенным нарушением может пониматься просрочка ее выплаты более  чем  на
один год.
 Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного  под  выплату
пожизненной ренты  как  по  платному,  так  и  бесплатному  договору  ренты,
всецело несет плательщик ренты.



 Договор пожизненного содержания с иждивением
 По договору  пожизненного  содержания  с  иждивением  получатель  ренты  —
гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный  участок
или иную недвижимость в собственность плательщика ренты,  который  обязуется
пожизненно содержать с иждивением гражданина и (или) указанного им  третьего
лица  (лиц).  Предметом  передачи  по  договору  пожизненного  содержания  с
иждивением может быть только недвижимое имущество. К  договору  пожизненного
содержания  с  иждивением  субсидиарно  применяются  правила  о  пожизненной
ренте.
 Выплата ренты по  договору  пожизненного  содержания  с  иждивением  может
заключаться не только в выплате денег получателю ренты, но  прежде  всего  в
обеспечении  его  потребностей  в  жилище,  питании  и   одежде.   Уход   за
получателем ренты должен быть обусловлен состоянием его здоровья.
 Стоимость общего объема содержания применительно к периоду  выплаты  ренты
является  существенным  условием  договора  пожизненного   содержания,   при
отсутствии  которого  договор  считается   незаключенным.   Установление   в
договоре  пожизненного   содержания   с   иждивением   стоимости   месячного
содержания менее  двух  минимальных  размеров  оплаты  труда,  установленных
законом, влечет ничтожность этого договора.
 Договором пожизненного содержания с иждивением  может  быть  предусмотрена
возможность замены предоставления содержания с иждивением в натуре  выплатой
в течение жизни гражданина периодических платежей в деньгах.
 Право  плательщика  ренты  распоряжаться  переданным  по  договору   ренты
недвижимым имуществом ограничено необходимостью  получения  предварительного
согласия получателя ренты на совершение  соответствующей  сделки.  Нарушение
этого условия влечет ничтожность такой сделки.
 Обязательство пожизненного содержания с  иждивением  прекращается  смертью
получателя  ренты.  При  существенном  нарушении  плательщиком  ренты  своих
обязательств  получатель  ренты  вправе  потребовать  возврата   недвижимого
имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания,  либо  выплаты
ему  выкупной  цены.  При  этом  плательщик  ренты   не   вправе   требовать
компенсации расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты.

 60. Общие положения об аренде
 По договору  аренды  (имущественного  найма)  арендодатель  (най-модатель)
обязуется  предоставить  арендатору  (нанимателю)  имущество  за  плату   во
временное владение и пользование или во временное пользование.
 Договор  аренды  консенсуальный,   возмездный,   двусторонне-обя-зывающий.
Стороны договора — арендодатель и арендатор (об объекте аренды см.  ст.  607
ГК).  Основная  обязанность  арендодателя  состоит  в  передаче   арендатору
объекта аренды во владение и пользование или только в пользование.  Основные
обязанности  арендатора  состоят  в  уплате  арендной   платы   и   возврате
арендованного имущества.
 Объектом   аренды    могут    быть    только    индивидуально-определенные
непотребляемые вещи.  Индивидуализация  в  договоре  аренды  объекта  аренды
является существенным условием этого договора, без достижения соглашения  по
которому такой договор не может считаться заключенным.
 Помимо собственника, арендодателем может быть также унитарное предприятие,
за которым имущество закреплено  на  праве  хозяйственного  ведения,  однако
сдавать  в  аренду  недвижимое  имущество  обладатель  права  хозяйственного
ведения вправе только с согласия собственника. Учреждение  может  по  своему
усмотрению сдавать  в  аренду  имущество,  приобретенное  им  на  доходы  от
разрешенной предпринимательской деятельности.
 Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора
является юридическое лицо, независимо  от  срока,  должен  быть  заключен  в
письменной  форме.  Договор  аренды  недвижимого  имущества,  как   правило,
подлежит государственной регистрации.
 Срок договора аренды не относится к  числу  его  существенных  условий.  В
случае отсутствия в договоре такого  условия  он  считается  заключенным  на
неопределенный срок с правом каждой из сторон  отказаться  от  договора  при
условии предварительного предупреждения об этом за  три  месяца  для  аренды
недвижимого и один месяц для аренды движимого имущества.
 Арендатор несет ответственность за недостатки сданного в аренду  имущества
независимо от его вины. Знание арендатора о недостатках в момент  заключения
договора  или  необнаружение  им  недостатков  по   грубой   неосторожности,
проявленной во время осмотра или  проверки,]  имущества  при  его  принятии,
устраняют ответственность арендодателя.
 По  общему  правилу,  обязанность   капитального   ремонта   арендованного
имущества лежит на арендодателе, а текущего ремонта — на арендаторе.
 Пределы   осуществления   арендатором   права   пользования   арендованным
имуществом  определяются  условиями  договора,  а  если  такие  условия   не
установлены,  —  то  назначением  имущества.  Как   правило,   распоряжаться
арендованным имуществом и своими правами  на  него  арендатор  может  только
определенными  способами  (сдача  арендованного   имущества   в   субаренду,
передача  своих  прав  и  обязанностей  по  договору  аренды  другому  лицу,
предоставление  арендованного   имущества   в   безвозмездное   пользование,
передача арендных прав в залог и внесение их в качестве  вклада  в  уставный
капитал коммерческих организаций) и только с согласия арендодателя.
 Преимущественное право на заключение договора аренды на новый  срок  имеет
только  арендатор,  надлежащим  образом  исполнивший  договор  аренды  и  до
истечения его  срока  своевременно  уведомивший  арендодателя  в  письменной
форме о своем желании заключить договор аренды на новый срок.
 Договор аренды с правом выкупа является, по существу, смешанным договором,
соединяя черты договора аренды и купли-продажи, поэтому  к  такому  договору
могут субсидиарно применяться отдельные нормы о купле-продаже.  Поскольку  к
моменту выкупа арендованное имущество уже находится во владении  арендатора,
право собственности на движимое имущество переходит к арендатору  с  момента
внесения им выкупной цены. Право собственности на недвижимость  переходит  к
арендатору с момента регистрации перехода этого права.



 61. Договор проката
 Договор проката является разновидностью договора аренды.  Арендодателем  в
договоре  проката  выступает  специальный  субъект  —   лицо,   занимающееся
постоянной  предпринимательской  деятельностью  в  виде  сдачи  имущества  в
аренду. Предмет договора проката — движимое имущество,  предоставляемое  для
использования  в  потребительских  целях.  Договор  проката  заключается   в
письменной форме и является публичным договором.
 Предельный срок договора проката составляет один год.
 Договор Проката, заключенный на больший срок,  признается  заключенным  на
один год. Арендная плата по договору проката может быть  установлена  только
в виде определенной денежной суммы.
 В отличие от  общих  положений  о  договоре  аренды,  на  арендодателе  по
договору проката лежит обязанность выполнять не  только  капитальный,  но  и
текущий ремонт сданного в аренду имущества, а арендатор по договору  проката
лишен права распоряжаться  арендованным  имуществом  каким  бы  то  ни  было
способом.

 Договор аренды транспортных средств
 Договоры аренды транспортного средства подразделяются на  договоры  аренды
транспортного  средства  с  экипажем  и  без  экипажа.  По  договору  аренды
(фрахтования  на  время)  транспортного  средства  с  экипажем  арендодатель
предоставляет  арендатору  транспортное  средство  за  плату  во   временное
владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению  им  и
по его технической эксплуатации.
 Договор  аренды  транспортного  средства  с  экипажем  является  одной  из
разновидностей договора аренды  отдельных  видов  имущества.  Его  объект  —
транспортное  средство  и  услуги  по  управлению  им  и   его   технической
эксплуатации, поэтому такой договор имеет признаки смешанного договора.
 Договор аренды транспортного средства с экипажем должен  быть  заключен  в
письменной форме независимо от его срока.
 Регистрации договора аренды транспортного средства не требуется независимо
от того, относится ли такое транспортное средство к недвижимому имуществу.
 В отличие от общих правил о договоре аренды, на арендодателе  по  договору
аренды транспортного средства с экипажем  лежит  обязанность  проводить  как
капитальный, так и текущий ремонт сданного в аренду транспортного средства.
 Хотя  члены  экипажа  являются  работниками  арендодателя,   они   обязаны
выполнять  распоряжения   не   только   арендодателя,   но   и   арендатора.
Распоряжения арендодателя обязательны для исполнения членами  экипажа,  если
они   касаются   технической   эксплуатации   транспортного   средства,    а
распоряжения арендатора — если  они  касаются  ;  коммерческой  эксплуатации
транспортного средства.
 По  общему  правилу,  расходы,  связанные  с  коммерческой   эксплуатацией
транспортного средства, несет арендатор. Это правило является  диспозитивным
и может быть изменено договором.
 В случае  гибели  или  повреждения  арендованного  транспортного  средства
арендатор  обязан   возместить   арендодателю   причиненным   убытки,   если
арендодатель докажет, что гибель  или  повреждение]  транспортного  средства
произошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает  в  соответствии
с законом или договором аренды.
 По  договору  аренды  транспортного  средства  с   экипажем   арендодатель
действиями своих работников (членов экипажа) осуществляет]  деятельность  по
управлению транспортным  средством,  являясь  вместе!  с  тем  собственником
самого транспортного  средства,  поэтому  именно!  он  считается  владельцем
источника  повышенной  опасности  и  несет  ответственность  за  причиненный
третьим лицам  вред.  Возложение  ответственности  на  арендатора  лишь  при
доказанности его вины  подчеркивает,  что  арендатор  не  рассматривается  в
качестве    владельца    источника    повышенной    опасности,     поскольку
ответственность последнего наступает независимо от его вины.
 В отличие от договора аренды транспортного средства  с  экипажем,  договор
аренды транспортного средства без экипажа  является  классическим  договором
аренды, имеющим специальный объект, — транспортное средство.
 На арендаторе по договору аренды транспортного средства без экипажа  лежит
обязанность выполнять не только текущий, но  и  капитальный  ремонт  объекта
аренды.
 Управление  транспортным  средством  и  его  эксплуатация   осуществляются
арендатором, поэтому в договоре данного вида он, в отличие I  от  арендатора
по договору аренды транспортного средства с  экипажем,  является  владельцем
источника повышенной опасности с соответствующими последствиями.

 62. Договор бытового подряда
 В качестве подрядчика по договору бытового подряда  выступает  специальный
субъект   —   лицо,   осуществляющее   соответствующую   предпринимательскую
деятельность. Заказчиком по договору  бытового  подряда  может  быть  только
гражданин. Предмет бытового подряда — работа, предназначенная  удовлетворять
бытовые или другие личные потребности заказчика.  Договор  бытового  подряда
является публичным договором. К  отношениям  по  договору  бытового  подряда
субсидиарно применяются Закон «О защите прав потребителей» и  иные  правовые
акты, принятые в соответствии с ним.
 Условие  договора  бытового  подряда  об  оказании  заказчику   навязанной
подрядчиком работы или услуги является ничтожным.
 Требование подрядчика об оплате  работы  или  услуги,  не  предусмотренной
договором, не подлежит удовлетворению.
 Если заказчику не предоставляется необходимая  информация  о  предлагаемой
работе, у заказчика возникает право на  расторжение  договора  и  возмещение
убытков.
 Бремя доказывания того,  что  договор  не  был  бы  заключен  при  наличии
необходимой и достоверной информации, лежит на заказчике.
 Если  работа  по  договору  бытового  подряда  выполняется  из   материала
подрядчика,  материал  оплачивается  заказчиком  при   заключении   договора
полностью или в части, указанной в договоре, с  окончательным  расчетом  при
получении  заказчиком  выполненной  подрядчиком  работы.   Изменение   после
заключения  договора  бытового  подряда  цены  предоставленного  подрядчиком
материала не влечет перерасчета.



 Подрядные работы для государственных нужд
 Подрядные строительные, проектные и изыскательские работы, предназначенные
для удовлетворения потребностей  Российской  Федерации  или  ее  субъекта  и
финансируемые  за  счет  средств  соответствующих  бюджетов  и  внебюджетных
источников,  осуществляются  на   основе   государственного   контракта   на
выполнение подрядных работ для государственных нужд.
 По  государственному  контракту  на   выполнение   подрядных   работ   для
государственных нужд подрядчик обязуется выполнить  строительные,  проектные
и другие связанные со строительством и ремонтом  объектов  производственного
и  непроизводственного  характера  работы  и  передать  их  государственному
заказчику,  а  государственный  заказчик  —  принять  выполненные  работы  и
оплатить их или обеспечить их оплату.
 Помимо ГК отношения, возникающие в связи  с  заключением  государственного
контракта  на  выполнение  работ  для  государственных  нужд,   регулируются
Федеральным законом «О поставках продукции для  федеральных  государственных
нужд»,   Основными   положениями    порядка    заключения    и    исполнения
государственных контрактов (до говоров подряда)  на  строительство  объектов
для федеральных государственных нужд в Российской  Федерации,  утвержденными
постановлением Правительства РФ от 14  августа  1993  г.  №  812,  Временным
положением о финансировании и  кредитовании  капитального  строительства  на
территории Российской Федерации, утвержденным  постановлением  Правительства
РФ  от  21  марта  1994  г.  №  220,  а  также   Положением   о   проведении
государственной экспертизы и утверждении градостроительной, предпроектной  и
проектной документации в Российской Федерации,  утвержденным  постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. № 1008.
 В роли государственного заказчика выступают уполномоченные государственные
органы, а в роли подрядчика  —  субъекты  предпринимательской  деятельности,
имеющие  соответствующую  лицензию  и  признанные   победителями   подрядных
торгов.

 63. Договор строительного подряда
 По договору строительного  подряда  подрядчик  обязуется  в  установленный
договором срок построить  по  заданию  заказчика  определенный  объект  либо
выполнить  иные  строительные  работы,  а  заказчик  —  создать   подрядчику
необходимые условия для выполнения работ, принять их  результат  и  уплатить
обусловленную цену.
 Предметом договора строительного подряда является  выполнение  подрядчиком
строительных,  а  также  монтажных,  пусконаладочных   и   иных   неразрывно
связанных  со   строящимся   объектом   работ.   Подрядчиком   по   договору
строительного подряда  является  субъект  предпринимательской  деятельности,
имеющий соответствующую лицензию. Помимо обычных обязанностей,  свойственных
договору подряда, в  договоре  строительного  подряда  заказчик,  по  общему
правилу, также принимает на себя обязанность создать подрядчику  необходимые
условия для выполнения работ.
 При  выполнении  договора  строительного   подряда   обязательно   наличие
технической  документации  и  сметы,  определяющей  цену  работ  по   такому
договору. Состав и содержание технической документации, а также  определение
срока  ее  предоставления  и  стороны,  обязанной  предоставить  техническую
документацию,  являются  существенными  условиями   договора   строительного
подряда, при отсутствии которых договор признается незаключенным.
 Риск случайной гибели или случайного  повреждения  объекта  строительства,
составляющего предмет  договора  строительного  подряда,  до  приемки  этого
объекта  заказчиком  несет  подрядчик.  Если  объект  строительства  до  его
приемки заказчиком  погиб  или  поврежден  вследствие  недоброкачественности
предоставленного   заказчиком   материала   (деталей,    конструкций)    или
оборудования либо исполнения ошибочных указаний заказчика, подрядчик  вправе
требовать латы всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии,  что
он  своевременно   предупредил   заказчика   о   возможных   неблагоприятных
последствиях.
 Если заказчик нарушил срок приемки предмета договора, на него  переносится
риск случайной гибели предмета договора или его случайного повреждения,  что
дает подрядчику право на возмещение причиненных просрочкой убытков.  Участие
в приемке результата работ представителей государственных органов и  органов
местного  самоуправления  необходимо   лишь   в   случаях,   предусмотренных
законодательством.
 Презюмируется  ответственность  подрядчика   за   любые   отступления   от
технической документации, в том числе и мелкие.  Однако  от  ответственности
за мелкие отступления от технической документации  подрядчик  освобождается,
если докажет отсутствие их влияния на результаты строительства.
 Если гарантийный срок на результаты работ по договору  подряда  установлен
законом,  то  договором  он  может  быть  изменен  только  в   сторону   его
увеличения. Соглашение об  уменьшении  гарантийного  срока  по  сравнению  с
предусмотренным    законом    ничтожно.    Подрядчик    освобождается     от
ответственности за недостатки, обнаруженные в пределах  гарантийного  срока,
если докажет  наличие  причинной  связи  между  ними  и  нормальным  износом
объекта, неправильной его эксплуатацией или  неправильностью  инструкций  по
его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или третьими лицами по  его
поручению.
 Обязанность подрядчика по устранению недостатков, за которые он  не  несет
ответственности,  может  возникнуть  лишь  в  случае,  если  это  специально
предусмотрено договором.



 Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
 По  договору  подряда  на  выполнение  проектных  и  изыскательских  работ
подрядчик  (проектировщик,  изыскатель)  обязуется  по   заданию   заказчика
разработать  техническую  документацию  и  (или)  выполнить   изыскательские
работы, а заказчик — принять и оплатить их результат.
 Предмет договора  подряда  на  выполнение  проектных  работ  —  разработка
технической  документации.  Стороны  этого  договора   —   проектировщик   и
заказчик.
 Предмет договора подряда на выполнение изыскательских  работ  —  результат
таких работ. Стороны договора — изыскатель и заказчик.
 Одной из обязанностей заказчика по договору на выполнение проектных  работ
является  передача  проектировщику  данных,  необходимых   для   составления
технической документации. Исполнение этой обязанности может  быть  возложено
заказчиком  на  самого  проектировщика.   В   этом   случае   подготовленное
проектировщиком задание подлежит утверждению заказчиком.
 Подрядчик по договору подряда на  выполнение  проектных  и  изыскательских
работ обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и  иными  исходными
данными на проектирование и  договором;  согласовывать  готовую  техническую
документацию с заказчиком, а при  необходимости  вместе  с  заказчиком  —  с
компетентными государственными органами и органами местного  самоуправления;
передать   заказчику   готовую   техническую   документацию   и   результаты
изыскательских работ.
 Информация технической  документации  носит  конфиденциальный  характер  и
может  быть  передана  проектировщиком  третьим  лицам  только  с   согласия
заказчика.

 64. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ
 Предмет договора на  выполнение  научно-исследовательских  работ  (НИР)  —
проведение научного исследования. Предмет  договора  на  выполнение  опытно-
конструкторских  работ  (ОКР)  —  разработка  образца   нового   изделия   и
конструкторской  документации  на  него.  Предмет  договора  на   выполнение
технологических работ (ТР)  —  разработка  новой  технологии.  Стороны  этих
договоров — заказчик и исполнитель.
 В силу не поддающегося точному  прогнозированию  исхода  этих  работ  риск
случайной невозможности их исполнения, по  общему  правилу,  возлагается  на
заказчика.
 В силу специфики НИР как вида работ, в которых личность исполнителя  имеет
наиболее важное значение для заказчика,  ГК  устанавливает  принцип  личного
выполнения НИР ее исполнителем. Отступление  от  этого  правила  допускается
лишь с согласия заказчика.
 Для выполнения ОКР и ТР личность исполнителя не  столь  значима,  как  для
НИР, поэтому привлечение третьих лиц к выполнению ОКР и ТР  допустимо,  если
в договоре не установлен запрет на такое привлечение.
 Пределы и условия использования результатов НИР,  ОКР  и  ТР  определяются
договором на их выполнение. По  общему  правилу,  исполнитель  работ  вправе
использовать полученные результаты только для собственных нужд.
 В договорах на выполнение НИР,  ОКР  и  ТР  исполнитель  обязан  выполнить
работы в соответствии с согласованным с заказчиком  техническим  заданием  и
передать  заказчику  их  результаты  в  предусмотренный  договором  срок,  а
заказчик — принять результаты выполненных работ и оплатить их.
 Риск заказчика НИР состоит в том, что если в ходе научно-исследовательских
работ  обнаруживается  невозможность   достижения   результатов   вследствие
обстоятельств,  не  зависящих  от  исполнителя,  заказчик  обязан   оплатить
стоимость   работ,   проведенных   до   выявления   невозможности   получить
предусмотренные  договором  на  выполнение  научно-исследовательских   работ
результаты, но не  свыше  соответствующей  части  цены  работ,  указанной  в
договоре.
 Риск  заказчика  ОКР  и  ТР  состоит  в  том,  что  если  в  ходе  опытно-
конструкторских и технологических работ обнаруживается возникшая не по  вине
исполнителя невозможность или нецелесообразность  их  продолжения,  заказчик
обязан оплатить понесенные исполнителем затраты.

 65. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
 Под неосновательным обогащением как действием понимается приобретение  или
сбережение имущества без установленных законом, иными правовыми  актами  или
сделкой  оснований  одним  лицом  (приобретателем)  за  счет  другого   лица
(потерпевшего).
 Термин  «неосновательное  обогащение»  применяется   и   для   обозначения
результата этого действия, т.е. как само  неосновательно  приобретенное  или
сбереженное имущество.
 Согласно п.  1  ст.  1102  ГК,  такое  имущество  должно  быть  возвращено
потерпевшему приобретателем, за  исключением  случаев,  предусмотренных  ст.
1109  ГК.  В  отличие  от  обязательств  из  причинения  вреда,  обязанность
возвратить неосновательное обогащение возникает независимо от того,  явилось
ли оно результатом поведения приобретателя имущества,  самого  потерпевшего,
третьих лиц или произошло помимо их воли.
 Статья 1109 ГК содержит перечень изъятий из общего принципа обязательности
возврата неосновательного обогащения. В частности, не  подлежит  возврату  в
качестве  неосновательного  обогащения  I  имущество,   предоставленное   во
исполнение несуществующего обязательства, если  приобретатель  докажет,  что
потерпевший знал об отсутствии обязательства либо  предоставил  имущество  в
целях благотворительности.



 66. Договор займа
 По договору займа  одна  сторона  (заимодавец)  передает  в  собственность
другой стороне (заемщику) деньги  или  другие  вещи,  определенные  родовыми
признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же  сумму  денег
(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же  рода
и качества. Договор займа считается заключенным  с  момента  передачи  денег
или других вещей. + Договор займа реальный, односторонне-обязываюший  и,  по
общему  правилу,  возмездный.  Стороны  договора  —  заимодавец  и  заемщик.
Заемщиком и заимодавцем могут  быть  любые  лица,  в  том  числе  Российская
Федерация, ее субъекты и муниципальные образования.» Предмет договора  займа
— деньги или другие  веши,  определяемые  родовыми  признаками.  Обязанность
заемщика состоит в возврате суммы займа и, если договор займа возмездный,  —
уплате процентов.*  Согласно  ст.  1  Закона  «О  валютном  регулировании  и
валютном  контроле»  заем  денежных  средств  в   иностранной   валюте   (за
исключением займа в форме финансового кредита на  срок  не  более  180  дней
является  валютной  операцией,  связанной  с   движением   капитала,   и   1
осуществляется в порядке, устанавливаемом Центральным  банком!  РФ.  Заемные
операции в иностранной валюте  осуществляются  через  уполномоченные  банки,
имеющие лицензии на право совершения операций с иностранной валютой.
 Договор займа между гражданами должен быть заключен  в  письменной  форме,
если его сумма превышает не менее чем в  десять  раз  установленный  законом
минимальный размер оплаты труда, а  в  случае,  когда  заимодавцем  является
юридическое лицо, — независимо от суммы.
 Расписка или иной документ, которые  могут  быть  выданы  в  подтверждение
получения займа, не  являются  письменной  формой  договора  займа,  а  лишь
служат доказательством его заключения и условий.
 Срок возврата суммы  займа  не  относится  к  числу  существенных  условий
договора займа.  Досрочный  возврат  займа  по  возмездному  договору  займа
допустим лишь с согласия  заемщика,  а  в  безвозмездном  договоре  займа  —
предполагается допустимым. Досрочный  возврат  суммы  займа  по  возмездному
договору порождает у заимодавца право требовать возмещения упущенной  выгоды
в виде недополученных вследствие досрочного возврата суммы займа процентов.
 Проценты  за  просрочку  возврата  суммы  займа  уплачиваются   наряду   с
процентами за пользование денежными средствами по договору займа.
 Оспаривание договора займа по безденежности означает доказывание того, что
в отношении всей или части суммы займа договор не  был  заключен,  поскольку
договор займа считается заключенным лишь с момента передачи  заемщику  суммы
займа.
 Кредитный договор
 По кредитному договору банк  или  иная  кредитная  организация  (кредитор)
обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в  размере  и  на
условиях, предусмотренных  договором,  а  заемщик  —  возвратить  полученную
денежную сумму и уплатить проценты на нее.
 Кредитный договор консенсуальный, возмездный и двусторонне-обязывающий.  В
отличие от обычного договора  займа,  предметом  кредитного  договора  могут
быть только денежные средства. Стороны этого договора — кредитор и  заемщик.
Кредитором может быть только банк или иная  кредитная  организация,  имеющая
лицензию Центрального банка РФ на совершение банковских операций.
 В отличие от обычного договора займа, письменная форма кредитного договора
необходима  независимо  от  суммы  кредита  и  правового  статуса  заемщика.
Несоблюдение письменной формы кредитного договора влечет его ничтожность.



 67.   Ответственность   за   вред,   причиненный   несовершеннолетними   и
недееспособными
 Полное или  частичное  несовпадение  в  одном  лице  причинителя  вреда  и
ответственного   за   вред   происходит   в    случае    причинения    вреда
несовершеннолетними. За вред, причиненный несовершеннолетним,  не  достигшим
четырнадцати лет  (малолетним),  отвечают  его  родители  (усыновители)  или
опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.
 Если  малолетний,  нуждающийся  в  опеке,  находился   в   соответствующем
воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты  населения
или другом аналогичном  учреждении,  которое  в  силу  закона  является  его
опекуном, это учреждение обязано возместить  вред,  причиненный  малолетним,
если не докажет, что вред возник не по вине учреждения.
 Если малолетний причинил вред в то время,  когда  находился  под  надзором
образовательного,   воспитательного,   лечебного   или   иного   учреждения,
обязанного осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор  на
основании договора, это учреждение  или  лицо  отвечает  за  вред,  если  не
докажет, что вред возник не по его вине в надзоре за малолетним.
 Несовершеннолетние  в  возрасте  от  четырнадцати  до   восемнадцати   лет
самостоятельно  несут  ответственность  за   причиненный   вред   на   общих
основаниях.  Если  у  несовершеннолетнего  в  возрасте  от  четырнадцати  до
восемнадцати  лет  нет  доходов  или  иного   имущества,   достаточных   для
возмещения вреда, вред должен быть  возмещен  полностью  или  в  недостающей
части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они  не  докажут,
что вред возник не по их вине. Аналогичное правило применяется  в  отношении
ответственности соответствующего воспитательного или  лечебного  учреждения,
учреждения социальной защиты населения или другого  аналогичного  учреждения
—   попечителя    такого    несовершеннолетнего.    Обязанность    родителей
(усыновителей),  попечителя  и  соответствующего  учреждения  по  возмещению
вреда,  причиненного  несовершеннолетним  в  возрасте  от  четырнадцати   до
восемнадцати   лет,   прекращается   по    достижении    причинившим    вред
совершеннолетия либо в случаях, когда у него до  достижения  совершеннолетия
появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда,  либо
когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.
 Сходная структура ответственности возникает и в  случае  причинения  вреда
гражданином,   признанным   недееспособным:    вред,    причиненный    таким
гражданином, возмещают его опекун или  организация,  обязанная  осуществлять
за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине.  По-иному
решен в ГК вопрос  об  ответственности  за  вред,  причиненный  гражданином,
ограниченным   в   дееспособности   вследствие   злоупотребления   спиртными
напитками  или  наркотическими  средствами:   он   сам   обязан   возместить
причиненный им вред.
 Если  вред  причинен  дееспособным  гражданином,  находившимся  в   момент
причинения вреда в таком состоянии, когда он не мог понимать значения  своих
действий  или,  руководить  ими,  ответственность  за  причиненый  вред   не
наступает. Исключение из этого общего правила возможно, если  вред  причинен
жизни или здоровью потерпевшего. В этом случае суд может (но  не  обязан)  с
учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя  вреда,  а  также
других обстоятельств возложить обязанность  по  возмещению  вреда  полностью
или частично  на  причинителя  вреда.  Освобождение  от  ответственности  не
наступает, если причинитель вреда сам привел себя в состояние, в котором  не
мог понимать значения  своих  действий  или  руководить  ими,  употреблением
спиртных напитков, наркотических средств или иным способом.
 Возможна ситуация, когда вред причинен лицом, которое  не  могло  понимать
значения  своих  действий  или  руководить   ими   вследствие   психического
расстройства, но решения суда о признании  его  недееспособным  не  было.  В
таком случае обязанность возместить  вред  может  быть  возложена  судом  на
проживающих совместно с этим лицом его  трудоспособных  супруга,  родителей,
совершеннолетних   детей.   Ответственность   может   быть   возложена    на
перечисленных лиц при условии, что  они  знали  о  психическом  расстройстве
причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспособным.



 68. Договор финансирования под уступку денежного требования
 По договору финансирования под уступку денежного требования  одна  сторона
(финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне  (клиенту)
денежные  средства  в  счет  денежного  требования  клиента  (кредитора)   к
третьему лицу (должнику), вытекающего из  предоставления  клиентом  товаров,
выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает  или
обязуется уступит! финансовому агенту это денежное требование. Этот  договор
именуется также договором факторинга.
 Договора  факторинга  возмездный  и  может  быть  как  реальным,   так   и
консенсуальным. По общему правилу, цель факторинга заключается! в  получении
клиентом денежных средств в обмен на уступаемое им право требования.
 В качестве финансового агента  могут  выступать  банки  и  иные  кредитные
организации, а также другие коммерческие  организации,  имеющие  специальную
лицензию на деятельность такого рода. Клиентом по договору факторинга  может
быть любое лицо.
 Предмет договора факторинга —  денежное  требование,  уступаемое  в  целях
получения финансирования. Это может быть как существующее  требование,  т.е.
требование,  срок  платежа  по  которому  уже  наступил,   так   и   будущее
требование, т.е. право на получение денежных средств,  которое  возникнет  в
будущем. Существующее требование должно быть  определено  в  договоре  таким
образом, который позволяет идентифицировать  это  требование  уже  в  момент
заключения договора, а будущее требование — не позднее,  чем  в  момент  его
возникновения. Отсутствие такой  определенности  влечет  признание  договора
факторинга незаключенным.
 Момент перехода будущего требования определен в п. 2  ст.  826  ГК:  такое
требование считается  перешедшим  к  финансовому  агенту!  после  того,  как
возникло само право на получение с  должника  денежных  средств,  являющихся
предметом договора.
 Если уступка денежного требования обусловлена определенным  событием,  она
вступает в силу после наступления  этого  события.  При  этом  в  каком-либо
дополнительном оформлении уступки денежного! требования нет необходимости.
 Форма договора факторинга определяется правилами  ст.  389  ГК.  Поскольку
денежное требование, передаваемое по  договору  факторинга,  практически  во
всех случаях вытекает из сделки, для которой обязательна  письменная  форма,
то и  сам  договор  факторинга  должен  быть  заключен  в  письменной  форме
(простой или квалифицированной), а в установленных законом случаях  подлежит
государственной регистрации.
 Клиент несет перед финансовым агентом ответственность за  действительность
уступаемого   денежного   требования,   если   договором    факторинга    не
предусмотрено иное.  Денежное  требование  признается  действительным,  если
одновременно выполняются следующие условия: клиент обладает  правом  на  его
передачу;  в  момент  уступки  требования   ему   не   известны   какие-либо
обстоятельства, вследствие которых должник вправе  не  исполнять  уступаемое
требование.  За   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   должником
переданного требования клиент перед финансовым  агентом  не  отвечает,  если
договором факторинга не предусмотрено иное.
 Обязанность должника в договоре факторинга произвести  платеж  финансовому
агенту наступает лишь при  условии,  что  он  получил  от  клиента  либо  от
финансового агента письменное уведомление об  уступке  денежного  требования
данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее  исполнению
денежное требование, а также указан финансовый агент, которому  должен  быть
произведен платеж.



 69. Договор простого товарищества
 По договору простого товарищества  (договору  о  совместной  деятельности)
двое или  несколько  лиц  (товарищей)  обязуются  соединить  свои  вклады  и
совместно действовать  без  образования  юридического  лица  для  извлечения
прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.
 Договор простого товарищества является консенсуальным.
 Стороны договора именуются товарищами.  Необходимыми  признаками  договора
простого товарищества являются наличие у  товарищей  совместной  правомерной
цели и объединение ими своих вкладов , и усилий для ее достижения.
 По  общему  правилу,  товарищами  могут  быть  любые  лица  с  учетом   их
правоспособности, а  если  совместная  цель  состоит  в  предпринимательской
деятельности,  —  только  индивидуальные  предприниматели   и   коммерческие
организации.
 При отсутствии иного соглашения и явного неравенства вкладов товарищей  их
вклады  предполагаются  равными.  Как  правило,  товарищи  несут  расходы  и
убытки, связанные с совместной деятельностью, а также  распределяют  прибыль
пропорционально размерам их вкладов. Ни один  из  товарищей  не  может  быть
полностью освобожден от обязанности частичного покрытия расходов и убытков.
 При ведении общих дел каждый товарищ  вправе  действовать  от  имени  всех
товарищей, если договором простого товарищества  не  установлено,  что  дела
ведутся отдельными участниками либо  совместно  всеми  участниками  договора
простого товарищества. При совместном  ведении  дел  для  совершения  каждой
сделки требуется согласие всех {товарищей.  Решения,  касающиеся  общих  дел
товарищей,  принимаются  товарищами  по  общему  согласию,  если   иное   не
предусмотрено договором простого товарищества.
 По договору простого товарищества,  не  связанному  с  предпринимательской
деятельностью, ответственность товарищей по общим договорным  обязательствам
является  долевой,  а  по  общим  внедоговорным  обязательствам  (причинение
вреда,  неосновательное  обогащение)  —  солидарной.  По  договору  простого
товарищества,   связанному     с     предпринимательской      деятельностью,
ответственность товарищей всегда является солидарной.
 Право товарищей на односторонний отказ от участия  в  бессрочном  договоре
простого товарищества не подлежит ограничениям.  В  отличие  от  бессрочного
договора  простого  товарищества  такой  договор,  заключенный  с  указанием
срока, не может быть  расторгнут  товарищем  в  одностороннем  порядке.  При
наличии уважительных причин  срочный  договор  простого  товарищества  может
быть расторгнут  судом  с  возложением  на  расторгающего  договор  товарища
обязанности возместить причиненный им реальный ущерб.
 Договором  простого  товарищества  может  быть  предусмотрено,   что   его
существование не раскрывается для третьих лиц.
 Такое товарищество называется негласным. Поскольку для третьих лиц наличие
негласного товарищества неизвестно, в отношениях с  такими  лицами  участник
негласного товарищества не вправе ссылаться на существование товарищества  и
несет  ответственность  перед  третьими  лицами  самостоятельно,  приобретая
право требования к остальным товарищам  о  частичном  возмещении  понесенных
расходов и убытков.

 70. Договор коммерческой концессии
 По  договору  коммерческой  концессии   одна   сторона   (правообладатель)
обязуется предоставить другой стороне (пользователю)  за  вознаграждение  на
срок  или  без  указания  срока  право  использовать  в  предпринимательской
деятельности  пользователя  комплекс  исключительных   прав,   принадлежащих
правообладателю, в  том  числе  право  на  фирменное  наименование  и  (или)
коммерческое  обозначение  правообладателя,   на   охраняемую   коммерческую
информацию, а также на другие объекты исключительных прав —  товарный  знак,
знак обслуживания и т.д.
 Договор коммерческой концессии  консенсуальный,  возмездный,  двусторонне-
обязываюший.  Стороны  договора   —   правообладатель   и   пользователь   —
индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Предмет  договора
— комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав и иных благ.
 Целью договора коммерческой  концессии  является  использование  комплекса
исключительных  прав  в   предпринимательской   деятельности   пользователя.
Существенное условие договора коммерческой концессии —  объем  использования
предмета коммерческой концессии.
 Договор коммерческой концессии должен быть заключен  в  письменной  форме.
Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность.  Такой
договор считается ничтожным. Договор коммерческой  концессии  регистрируется
органом, осуществившим регистрацию  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя.
 Договор коммерческой концессии на  использование  объекта,  охраняемого  в
соответствии с патентным законодательством,  подлежит  регистрации  также  в
федеральном органе исполнительной  власти  в  области  патентов  и  товарных
знаков. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.
 Право передачи предмета концессии в субконцессию возникает у  пользователя
лишь в том случае,  если  это  предусмотрено  договором  концессии.  Договор
коммерческой  субконцессии  следует  судьбе  основного  договора  концессии,
кроме случая, предусмотренного в п. 3 ст. 1029  ГК,  согласно  которому  при
досрочном прекращении  договора  концессии  правообладатель  занимает  место
вторичного правообладателя в договоре субконцессии.
 Порядок  выплаты  вознаграждения  правообладателю  определяется  договором
коммерческой концессии.
 Правообладатель несет  субсидиарную  ответственность  по  предъявляемым  к
пользователю требованиям о несоответствии качества товаров  (работ,  услуг),
продаваемых   (выполняемых,   оказываемых)   пользователем    по    договору
коммерческой концессии. По требованиям,  предъявляемым  к  пользователю  как
изготовителю продукции (товаров) правообладателя,  правообладатель  отвечает
солидарно с пользователем.
 Изменение   правообладателем   своего    фирменного    наименования    или
коммерческого  обозначения   влечет   соответствующее   изменение   предмета
договора коммерческой концессии, но не  прекращает  такой  договор.  В  этом
случае пользователь вправе потребовать  расторжения  договора  и  возмещения
убытков.

ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru